Желаю Вам, под Новый год,
Чтоб было счастье у ворот,
Чтобы царило волшебство,
Что сказкой детскою дано!
Чтоб «Пёс» Вас верно охранял
И целый год сопровождал,
Чтоб вёл, лишь «лучшею» тропой,
Где бродят: «Счастье» и «покой»!
Где «сказка» бродит не боясь,
Где Дед Мороз, Снегурка, Князь,
Олени дивной красоты...
Там, где исполнятся мечты!
пятница, 29 декабря 2017 г.
Собака
Любимый всеми праздник наступает,
А, значит, нам не время унывать.
Собака к нам спешит, хвостом виляя,
Она любовь и счастье хочет дать.
Веселого пробега вам желаю,
Без тягот и ненужной суеты.
Дорога ваша пусть не знает края,
И сбудутся заветные мечты!
А, значит, нам не время унывать.
Собака к нам спешит, хвостом виляя,
Она любовь и счастье хочет дать.
Веселого пробега вам желаю,
Без тягот и ненужной суеты.
Дорога ваша пусть не знает края,
И сбудутся заветные мечты!
С Новым годом!
Пусть в 2018-м году
В каждом доме будет радость и веселье!
Пусть улыбками на солнечном снегу
Заискрится в ярких красках настроенье!
Вам желаем море сказочных огней
И застолья возле елки новогодней.
Будет много пусть прекрасных светлых дней,
И живется всем счастливей и спокойней!
В каждом доме будет радость и веселье!
Пусть улыбками на солнечном снегу
Заискрится в ярких красках настроенье!
Вам желаем море сказочных огней
И застолья возле елки новогодней.
Будет много пусть прекрасных светлых дней,
И живется всем счастливей и спокойней!
Роструд
Роструд рассортировал нарушения трудового законодательства по степени
негатива для работников
Перечень типовых нарушений с их классификацией позволит работодателям
понять, за что, вероятно, следует ждать более строгого наказания.
Выделены три категории риска (высокий, средний и низкий) в зависимости
от негативных последствий для работника.
Самые серьезные нарушения (10 баллов из 10) работодатель допускает, когда:
- уклоняется от оформления трудового договора или заключает вместо него
гражданско-правовой;
- не предоставляет дополнительный отпуск;
- не выплачивает зарплату или платит зарплату ниже МРОТ;
- нарушает процедуру увольнения при ликвидации организации, сокращении
численности или штата;
- не обеспечивает требования охраны труда при организации работ;
- допускает к работе сотрудника, у которого есть медицинские
противопоказания.
Напомним, по общему правилу за нарушение трудового законодательства
грозит предупреждение или штраф. Штраф для должностного лица составляет
от 1 тыс. до 5 тыс. руб.; для юрлица - от 30 тыс. до 50 тыс. руб. А, к
примеру, за ненадлежащее оформление трудовых отношений, "зарплатные"
нарушения, несоблюдение требований охраны труда ответственность
предусмотрена отдельными нормами.
Подписывайтесь на мой канал в Телеграм: t.me/alegribov
негатива для работников
Перечень типовых нарушений с их классификацией позволит работодателям
понять, за что, вероятно, следует ждать более строгого наказания.
Выделены три категории риска (высокий, средний и низкий) в зависимости
от негативных последствий для работника.
Самые серьезные нарушения (10 баллов из 10) работодатель допускает, когда:
- уклоняется от оформления трудового договора или заключает вместо него
гражданско-правовой;
- не предоставляет дополнительный отпуск;
- не выплачивает зарплату или платит зарплату ниже МРОТ;
- нарушает процедуру увольнения при ликвидации организации, сокращении
численности или штата;
- не обеспечивает требования охраны труда при организации работ;
- допускает к работе сотрудника, у которого есть медицинские
противопоказания.
Напомним, по общему правилу за нарушение трудового законодательства
грозит предупреждение или штраф. Штраф для должностного лица составляет
от 1 тыс. до 5 тыс. руб.; для юрлица - от 30 тыс. до 50 тыс. руб. А, к
примеру, за ненадлежащее оформление трудовых отношений, "зарплатные"
нарушения, несоблюдение требований охраны труда ответственность
предусмотрена отдельными нормами.
Подписывайтесь на мой канал в Телеграм: t.me/alegribov
среда, 27 декабря 2017 г.
СМС и звонки
СМС и звонки с подменой номера окажутся под запретом уже с нового года
С 5 января операторы связи должны будут передавать номер отправителя СМС
в неизменном виде. То же самое относится и к телефонным звонкам.
Например, в СМС будет реальный номер, а не название магазина, банка или
другого заказчика рассылки. Полагаем, это будет удобнее, поскольку
получатели смогут включить отправителя в черный список.
Документ: Федеральный закон от 05.12.2017 N 386-ФЗ (рассмотренные
положения вступают в силу 5 января 2018 года)
С 5 января операторы связи должны будут передавать номер отправителя СМС
в неизменном виде. То же самое относится и к телефонным звонкам.
Например, в СМС будет реальный номер, а не название магазина, банка или
другого заказчика рассылки. Полагаем, это будет удобнее, поскольку
получатели смогут включить отправителя в черный список.
Документ: Федеральный закон от 05.12.2017 N 386-ФЗ (рассмотренные
положения вступают в силу 5 января 2018 года)
вторник, 26 декабря 2017 г.
Жестокое
Усилена уголовная ответственность за жестокое обращение с животными
Согласно изменениям, внесенным в статью 245 УК РФ, теперь за жестокое
обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а
равно из хулиганских или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель
или увечье, предусматривается, в числе прочего, лишение свободы на срок
до трех лет.
За те же деяния, совершенные: группой лиц; в присутствии малолетнего; с
применением садистских методов; с публичной демонстрацией, в том числе в
средствах массовой информации (включая сеть "Интернет"); а также в
отношении нескольких животных, срок лишения свободы составит уже от трех
до пяти лет.
Подписывайтесь на мой канал в Телеграм: t.me/alegribov
Согласно изменениям, внесенным в статью 245 УК РФ, теперь за жестокое
обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а
равно из хулиганских или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель
или увечье, предусматривается, в числе прочего, лишение свободы на срок
до трех лет.
За те же деяния, совершенные: группой лиц; в присутствии малолетнего; с
применением садистских методов; с публичной демонстрацией, в том числе в
средствах массовой информации (включая сеть "Интернет"); а также в
отношении нескольких животных, срок лишения свободы составит уже от трех
до пяти лет.
Подписывайтесь на мой канал в Телеграм: t.me/alegribov
Инвестиции
Банк России призывает проявлять осмотрительность при совершении
инвестиций в сети Интернет
Сообщается, в частности, что в последнее время участились случаи
размещения в сети Интернет предложений по осуществлению инвестиций на
финансовом рынке на сайтах, имитирующих официальные сайты некредитных
финансовых организаций, а также на сайтах организаций, предлагающих
финансовые услуги в сфере лицензируемых видов деятельности, но не
имеющих соответствующей лицензии регулятора.
Компании, не имеющие лицензии Банка России, не являются поднадзорными
регулятору. Соответственно, заключение договоров с компаниями,
зарегистрированными в иностранных юрисдикциях, несет риск невозможности
защиты прав и законных интересов их клиентов на территории РФ, поскольку
национальное законодательство не имеет экстерриториального принципа и
регулирует исключительно деятельность юридических лиц, созданных на
территории РФ.
В этой связи Банк России рекомендует гражданам в случае поступления
предложения о предоставлении финансовых услуг проверять наличие у
соответствующей организации лицензии Банка России. Проверить информацию
можно на сайте Банка России в разделе "Финансовые рынки", рубрика
"Справочник участников финансового рынка", а также по спискам
профессиональных участников рынка ценных бумаг ("Финансовые рынки" -
"Надзор за участниками финансового рынка" - "Рынок ценных бумаг и
товарный рынок").
Подписывайтесь на мой канал в Телеграм: t.me/alegribov
инвестиций в сети Интернет
Сообщается, в частности, что в последнее время участились случаи
размещения в сети Интернет предложений по осуществлению инвестиций на
финансовом рынке на сайтах, имитирующих официальные сайты некредитных
финансовых организаций, а также на сайтах организаций, предлагающих
финансовые услуги в сфере лицензируемых видов деятельности, но не
имеющих соответствующей лицензии регулятора.
Компании, не имеющие лицензии Банка России, не являются поднадзорными
регулятору. Соответственно, заключение договоров с компаниями,
зарегистрированными в иностранных юрисдикциях, несет риск невозможности
защиты прав и законных интересов их клиентов на территории РФ, поскольку
национальное законодательство не имеет экстерриториального принципа и
регулирует исключительно деятельность юридических лиц, созданных на
территории РФ.
В этой связи Банк России рекомендует гражданам в случае поступления
предложения о предоставлении финансовых услуг проверять наличие у
соответствующей организации лицензии Банка России. Проверить информацию
можно на сайте Банка России в разделе "Финансовые рынки", рубрика
"Справочник участников финансового рынка", а также по спискам
профессиональных участников рынка ценных бумаг ("Финансовые рынки" -
"Надзор за участниками финансового рынка" - "Рынок ценных бумаг и
товарный рынок").
Подписывайтесь на мой канал в Телеграм: t.me/alegribov
пятница, 22 декабря 2017 г.
Договор аренды
Как договор аренды может обернуться куплей-продажей будущей недвижимости
Владелец имущества предоставил его в аренду для завершения строительства
и ввода в эксплуатацию. Стороны договорились, что в качестве компенсации
затрат на строительство арендатор получит долю в праве общей
собственности на достроенные объекты. Однако арендодатель уклонился от
оформления доли арендатора в праве собственности на имущество.
Первая инстанция и апелляция согласились с требованиями арендатора
частично. Между тем суд округа решил, что между сторонами были только
арендные отношения, а для инвестиционных отношений оснований не имелось.
Выполненные истцом строительные работы, суд расценил как затраты,
которые арендатор должен был нести в рамках обязанности по содержанию
имущества.
Верховный суд не согласился с этими доводами. В рассматриваемой ситуации
к отношениям сторон подлежат применению правила о подряде, в том числе о
строительном. Договор является смешанным, причем положения договора о
передаче доли в праве общей собственности могут быть квалифицированы как
купля-продажа будущей вещи. Таким образом, Верховный суд поддержал
позицию ВАС РФ.
Документ: Определение Верховного Суда РФ от 07.12.2017 N 310-ЭС17-12472
Подписывайтесь на мой канал в Телеграм: t.me/alegribov
Владелец имущества предоставил его в аренду для завершения строительства
и ввода в эксплуатацию. Стороны договорились, что в качестве компенсации
затрат на строительство арендатор получит долю в праве общей
собственности на достроенные объекты. Однако арендодатель уклонился от
оформления доли арендатора в праве собственности на имущество.
Первая инстанция и апелляция согласились с требованиями арендатора
частично. Между тем суд округа решил, что между сторонами были только
арендные отношения, а для инвестиционных отношений оснований не имелось.
Выполненные истцом строительные работы, суд расценил как затраты,
которые арендатор должен был нести в рамках обязанности по содержанию
имущества.
Верховный суд не согласился с этими доводами. В рассматриваемой ситуации
к отношениям сторон подлежат применению правила о подряде, в том числе о
строительном. Договор является смешанным, причем положения договора о
передаче доли в праве общей собственности могут быть квалифицированы как
купля-продажа будущей вещи. Таким образом, Верховный суд поддержал
позицию ВАС РФ.
Документ: Определение Верховного Суда РФ от 07.12.2017 N 310-ЭС17-12472
Подписывайтесь на мой канал в Телеграм: t.me/alegribov
четверг, 21 декабря 2017 г.
Отец в отпуск
Если отец самовольно ушел в отпуск по уходу за ребенком, его можно
уволить за прогул
В день подачи заявления о предоставлении отпуска по уходу за ребенком
его отец ушел с работы на несколько дней. Работодатель уволил работника
за прогул, поскольку тот не предоставил документы, подтверждающие, что у
него есть право получить этот отпуск.
Первая инстанция восстановила сотрудника на работе. Санкт-Петербургский
городской суд с этим не согласился.
По мнению коллегии, отпуск по уходу за ребенком обязательно
предоставляется его матери. Отцу же нужно подтвердить свое право на
такой отпуск документами. Только после этого работодатель должен его
отпустить. Довод работника о том, что он может уйти в указанный отпуск
без приказа о его предоставлении суд отклонил.
Документы: Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского
суда от 31.08.2017 по делу N 2-2167/2017
Подписывайтесь на мой канал в Телеграм: t.me/alegribov
уволить за прогул
В день подачи заявления о предоставлении отпуска по уходу за ребенком
его отец ушел с работы на несколько дней. Работодатель уволил работника
за прогул, поскольку тот не предоставил документы, подтверждающие, что у
него есть право получить этот отпуск.
Первая инстанция восстановила сотрудника на работе. Санкт-Петербургский
городской суд с этим не согласился.
По мнению коллегии, отпуск по уходу за ребенком обязательно
предоставляется его матери. Отцу же нужно подтвердить свое право на
такой отпуск документами. Только после этого работодатель должен его
отпустить. Довод работника о том, что он может уйти в указанный отпуск
без приказа о его предоставлении суд отклонил.
Документы: Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского
суда от 31.08.2017 по делу N 2-2167/2017
Подписывайтесь на мой канал в Телеграм: t.me/alegribov
среда, 20 декабря 2017 г.
Водителей
Водителей обязали иметь в машине жилеты из световозвращающего материала
Правила дорожного движения дополнены пунктом 2.3.4, согласно которому в
случае вынужденной остановки транспортного средства или
дорожно-транспортного происшествия вне населенных пунктов в темное время
суток либо в условиях ограниченной видимости при нахождении на проезжей
части или обочине водитель должен быть одетым в куртку, жилет или
жилет-накидку с полосами световозвращающего материала, соответствующих
требованиям ГОСТа 12.4.281-2014.
Постановление Правительства РФ от 12.12.2017 N 1524 "О внесении
изменения в Правила дорожного движения Российской Федерации" (вступает в
силу по истечении 90 дней со дня его официального опубликования).
Правила дорожного движения дополнены пунктом 2.3.4, согласно которому в
случае вынужденной остановки транспортного средства или
дорожно-транспортного происшествия вне населенных пунктов в темное время
суток либо в условиях ограниченной видимости при нахождении на проезжей
части или обочине водитель должен быть одетым в куртку, жилет или
жилет-накидку с полосами световозвращающего материала, соответствующих
требованиям ГОСТа 12.4.281-2014.
Постановление Правительства РФ от 12.12.2017 N 1524 "О внесении
изменения в Правила дорожного движения Российской Федерации" (вступает в
силу по истечении 90 дней со дня его официального опубликования).
пятница, 15 декабря 2017 г.
Неустойка
Исчисляем неустойку за просрочку передачи объекта долевого строительства
Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 24 октября
2017 г. N 41-КГ17-26
Суд отменил апелляционное определение по иску о взыскании неустойки по
договору участия в долевом строительстве, компенсации морального вреда,
штрафа и направил дело на новое рассмотрение, поскольку при расчете
неустойки, подлежащей взысканию с ответчика, должна использоваться
ставка рефинансирования, действовавшая по состоянию на предусмотренный
договором день исполнения ответчиком своих обязательств по передаче
истцу квартиры
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ указала, как
исчисляется неустойка за просрочку передачи объекта долевого строительства.
По закону в таком случае застройщик уплачивает неустойку в размере 1/300
ставки рефинансирования Банка России, действующей на день исполнения
обязательства, от цены договора за каждый день просрочки. Если
участником долевого строительства является гражданин, неустойка
уплачивается в двойном размере.
Как пояснила Коллегия, для этого применяется ставка, действующая на
последний день срока исполнения застройщиком обязательства по передаче
указанного объекта.
Таким образом, нужно определить день исполнения застройщиком своих
обязательств, при необходимости применив правила исчисления сроков,
оканчивающихся в нерабочие дни.
Подписывайтесь на мой канал в Телеграм: t.me/alegribov
Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 24 октября
2017 г. N 41-КГ17-26
Суд отменил апелляционное определение по иску о взыскании неустойки по
договору участия в долевом строительстве, компенсации морального вреда,
штрафа и направил дело на новое рассмотрение, поскольку при расчете
неустойки, подлежащей взысканию с ответчика, должна использоваться
ставка рефинансирования, действовавшая по состоянию на предусмотренный
договором день исполнения ответчиком своих обязательств по передаче
истцу квартиры
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ указала, как
исчисляется неустойка за просрочку передачи объекта долевого строительства.
По закону в таком случае застройщик уплачивает неустойку в размере 1/300
ставки рефинансирования Банка России, действующей на день исполнения
обязательства, от цены договора за каждый день просрочки. Если
участником долевого строительства является гражданин, неустойка
уплачивается в двойном размере.
Как пояснила Коллегия, для этого применяется ставка, действующая на
последний день срока исполнения застройщиком обязательства по передаче
указанного объекта.
Таким образом, нужно определить день исполнения застройщиком своих
обязательств, при необходимости применив правила исчисления сроков,
оканчивающихся в нерабочие дни.
Подписывайтесь на мой канал в Телеграм: t.me/alegribov
четверг, 14 декабря 2017 г.
Помещение
Переход прав на землю при покупке помещения в здании: что учитывать?
Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 23 ноября
2017 г. N 307-ЭС17-5707
Суд отменил принятые по делу судебные акты и оставил в силе
постановление об отказе во взыскании неосновательного обогащения в виде
сбережения арендной платы за использование земельного участка, поскольку
права на спорный земельный участок перешли к ответчику вместе с
расположенными на нем помещениями
По поводу перехода к покупателю помещения в здании прав на землю,
принадлежащую продавцу на праве собственности, СК по экономическим
спорам ВС РФ разъяснила следующее.
До 03.07.2007 в договоре можно было указать, что покупателю в описанной
ситуации будет принадлежать иное право на соответствующую часть участка,
а не право собственности.
Однако данную возможность нужно было прямо прописывать в договоре. Иначе
к покупателю переходило право собственности на участок с момента
регистрации прав приобретаемое на помещение.
Т. е. по общему правилу к покупателю земля переходит на том же праве,
что и имеется у продавца.
Когда часть здания может быть выделена вместе с частью участка и
последняя становится самостоятельным объектом гражданских прав, такие
объекты подлежат продаже совместно.
Если же такой выдел невозможен, участок поступает в общую долевую
собственность продавца и покупателя.
С 03.07.2007 при отчуждении собственником здания помещений в нем и
земли, на которой оно расположено, у покупателя и продавца возникает
режим общей долевой собственности на участок.
В связи с приобретением доли в праве на участок покупатель обязан
уплачивать земельный налог. Если же после возникновения долевой
собственности налог был полностью уплачен продавцом, он вправе требовать
возмещения его расходов покупателем по правилам о неосновательном
обогащении.
Подписывайтесь на мой канал в Телеграм: t.me/alegribov
Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 23 ноября
2017 г. N 307-ЭС17-5707
Суд отменил принятые по делу судебные акты и оставил в силе
постановление об отказе во взыскании неосновательного обогащения в виде
сбережения арендной платы за использование земельного участка, поскольку
права на спорный земельный участок перешли к ответчику вместе с
расположенными на нем помещениями
По поводу перехода к покупателю помещения в здании прав на землю,
принадлежащую продавцу на праве собственности, СК по экономическим
спорам ВС РФ разъяснила следующее.
До 03.07.2007 в договоре можно было указать, что покупателю в описанной
ситуации будет принадлежать иное право на соответствующую часть участка,
а не право собственности.
Однако данную возможность нужно было прямо прописывать в договоре. Иначе
к покупателю переходило право собственности на участок с момента
регистрации прав приобретаемое на помещение.
Т. е. по общему правилу к покупателю земля переходит на том же праве,
что и имеется у продавца.
Когда часть здания может быть выделена вместе с частью участка и
последняя становится самостоятельным объектом гражданских прав, такие
объекты подлежат продаже совместно.
Если же такой выдел невозможен, участок поступает в общую долевую
собственность продавца и покупателя.
С 03.07.2007 при отчуждении собственником здания помещений в нем и
земли, на которой оно расположено, у покупателя и продавца возникает
режим общей долевой собственности на участок.
В связи с приобретением доли в праве на участок покупатель обязан
уплачивать земельный налог. Если же после возникновения долевой
собственности налог был полностью уплачен продавцом, он вправе требовать
возмещения его расходов покупателем по правилам о неосновательном
обогащении.
Подписывайтесь на мой канал в Телеграм: t.me/alegribov
среда, 13 декабря 2017 г.
Покупка сайта
Покупка интернет-магазина: "программный код сайта" и "программа для
воспроизведения сайта" - разные понятия
Постановление Суда по интеллектуальным правам от 18 октября 2017 г. N
С01-632/2017 по делу N А56-88219/2015
Судебные акты об удовлетворении встречного иска о взыскании
задолженности и процентов за пользование чужими денежными средствами
оставлены без изменения, поскольку доказательствами, представленными в
материалах дела, подтверждается, что продавец надлежащим образом
исполнил взятые на себя обязательства, передав товары покупателю в
соответствии с условиями спорного договора
С целью покупки готового интернет-магазина ИП заключил договор, согласно
которому ему передаются права на сайт, доменное имя, программный код и
дизайн сайта.
Затем ИП обратился в суд, ссылаясь на то, что продавец не исполнил свои
обязательства по передаче ему прав на соответствующие программы для ЭВМ,
необходимые для обеспечения деятельности сайта.
Суд по интеллектуальным правам не поддержал такую позицию и пояснил
следующее.
В данном случае ни в соглашении, ни в акте приема-передачи речь не шла о
какой-либо конкретной программе для воспроизведения сайта. Напротив,
указывалось, что предметом договора является именно программный код сайта.
Как подчеркнул суд, истец ошибочно отождествлял понятия "программный код
сайта", приобретенный им на условиях спорного соглашения, и текст
программы для ЭВМ, используемый для воспроизведения сайта.
Действительно, авторские права на все виды программ для ЭВМ (в т. ч. на
операционные системы и программные комплексы), которые могут быть
выражены на любом языке и в любой форме, включая исходный текст и
объектный код, охраняются так же, как авторские права на произведения
литературы.
Вместе с тем в предмет спорного договора не входили права на программу,
необходимую для функционирования сайта.
Подписывайтесь на мой канал в Телеграм: t.me/alegribov
воспроизведения сайта" - разные понятия
Постановление Суда по интеллектуальным правам от 18 октября 2017 г. N
С01-632/2017 по делу N А56-88219/2015
Судебные акты об удовлетворении встречного иска о взыскании
задолженности и процентов за пользование чужими денежными средствами
оставлены без изменения, поскольку доказательствами, представленными в
материалах дела, подтверждается, что продавец надлежащим образом
исполнил взятые на себя обязательства, передав товары покупателю в
соответствии с условиями спорного договора
С целью покупки готового интернет-магазина ИП заключил договор, согласно
которому ему передаются права на сайт, доменное имя, программный код и
дизайн сайта.
Затем ИП обратился в суд, ссылаясь на то, что продавец не исполнил свои
обязательства по передаче ему прав на соответствующие программы для ЭВМ,
необходимые для обеспечения деятельности сайта.
Суд по интеллектуальным правам не поддержал такую позицию и пояснил
следующее.
В данном случае ни в соглашении, ни в акте приема-передачи речь не шла о
какой-либо конкретной программе для воспроизведения сайта. Напротив,
указывалось, что предметом договора является именно программный код сайта.
Как подчеркнул суд, истец ошибочно отождествлял понятия "программный код
сайта", приобретенный им на условиях спорного соглашения, и текст
программы для ЭВМ, используемый для воспроизведения сайта.
Действительно, авторские права на все виды программ для ЭВМ (в т. ч. на
операционные системы и программные комплексы), которые могут быть
выражены на любом языке и в любой форме, включая исходный текст и
объектный код, охраняются так же, как авторские права на произведения
литературы.
Вместе с тем в предмет спорного договора не входили права на программу,
необходимую для функционирования сайта.
Подписывайтесь на мой канал в Телеграм: t.me/alegribov
Банкрот
Если продавец недвижимости признан несостоятельным, требование о
госрегистрации перехода права собственности рассматривается в деле о
банкротстве
Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 17 ноября
2017 г. N 305-ЭС17-12136
Суд оставил в силе постановление апелляционной инстанции, которым
оставлено без рассмотрения исковое заявление о понуждении осуществить
действия по государственной регистрации перехода права собственности на
здание, указав, что рассмотрение указанного требования вне рамок дела о
банкротстве недопустимо, поскольку в нарушение требований
законодательства о банкротстве может привести к удовлетворению
требования истца во внеочередном порядке, преимущественно перед
требованиями иных конкурсных кредиторов должника
Требование к продавцу о госрегистрации перехода права собственности на
недвижимость, заявленное после признания его несостоятельным, должно
рассматриваться в рамках дела о банкротстве.
На это вновь обратила внимание Судебная коллегия по экономическим спорам
Верховного Суда РФ.
С момента признания должника банкротом и открытия конкурсного
производства требования кредиторов по неденежным обязательствам
имущественного характера трансформируются в денежные.
Рассмотрение заявленного требования вне рамок дела о банкротстве может
привести к удовлетворению требований покупателя вне очереди,
преимущественно перед иными конкурсными кредиторами. Тогда как они
вправе претендовать на удовлетворение своих требований за счет всего
имущества должника, собственником которого он является.
Подписывайтесь на мой канал в Телеграм: t.me/alegribov
госрегистрации перехода права собственности рассматривается в деле о
банкротстве
Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 17 ноября
2017 г. N 305-ЭС17-12136
Суд оставил в силе постановление апелляционной инстанции, которым
оставлено без рассмотрения исковое заявление о понуждении осуществить
действия по государственной регистрации перехода права собственности на
здание, указав, что рассмотрение указанного требования вне рамок дела о
банкротстве недопустимо, поскольку в нарушение требований
законодательства о банкротстве может привести к удовлетворению
требования истца во внеочередном порядке, преимущественно перед
требованиями иных конкурсных кредиторов должника
Требование к продавцу о госрегистрации перехода права собственности на
недвижимость, заявленное после признания его несостоятельным, должно
рассматриваться в рамках дела о банкротстве.
На это вновь обратила внимание Судебная коллегия по экономическим спорам
Верховного Суда РФ.
С момента признания должника банкротом и открытия конкурсного
производства требования кредиторов по неденежным обязательствам
имущественного характера трансформируются в денежные.
Рассмотрение заявленного требования вне рамок дела о банкротстве может
привести к удовлетворению требований покупателя вне очереди,
преимущественно перед иными конкурсными кредиторами. Тогда как они
вправе претендовать на удовлетворение своих требований за счет всего
имущества должника, собственником которого он является.
Подписывайтесь на мой канал в Телеграм: t.me/alegribov
НЕ курить
Курильщикам пока еще можно курить в своем собственном жилище, а точнее -
в индивидуальном жилом доме и в приватизированной квартире. А вот
курение в муниципальной квартире несет в себе и правовые риски: такая
квартира предоставляется нанимателю и членам его семьи по договору
социального найма или по договору найма жилого помещения
государственного или муниципального жилищного фонда, предоставление этой
квартиры является жилищной услугой (см. например, п. 15 приказа Росстата
от 29.09.2017 № 643), а следовательно, сама квартира является местом
оказания жилищных услуг. А в помещениях, предназначенных для
предоставления жилищных услуг, курить нельзя (п. 5 ч. 1 ст. 12 Закона
15-ФЗ).
Курить в общих помещениях многоквартирного жилого дома - то есть на
лестничной площадке, лестнице, в лифте, у лифта, в холле, на крылечке, в
подвале, на чердаке, в подземном паркинге и т.п. запрещено (п. 10 ч. 1
ст. 12 Закона № 15-ФЗ, информация Роспотребнадзора от 28.07.2017).
Вопрос о том, можно ли курить на собственном балконе, пока остается
открытым: прямого запрета в Законе № 15-ФЗ нет, но судебная практика
склоняется к тому, что это возможно только в случае, если ничьи иные
права при этом не нарушаются (см. определения СК по гражданским делам
Верховного Суда РФ от 07.11.2017 № 67-КГ17-16 и от 08.11.2016 №
67-КГ16-13). Поэтому курение на балконе вопреки протестам соседей может
обернуться судебным преследованием.
Зато закон прямо разрешает устраивать в многоквартирном жилом доме
"курилки" - специально отведенные для курения места на открытом воздухе
или в изолированных помещениях общего пользования, оборудованных
системами вентиляции (п. 2 ч. 2 ст. 12 Закона № 15-ФЗ). Решение об этом
принимается собственниками имущества.
Подписывайтесь на мой канал в Телеграм: t.me/alegribov
в индивидуальном жилом доме и в приватизированной квартире. А вот
курение в муниципальной квартире несет в себе и правовые риски: такая
квартира предоставляется нанимателю и членам его семьи по договору
социального найма или по договору найма жилого помещения
государственного или муниципального жилищного фонда, предоставление этой
квартиры является жилищной услугой (см. например, п. 15 приказа Росстата
от 29.09.2017 № 643), а следовательно, сама квартира является местом
оказания жилищных услуг. А в помещениях, предназначенных для
предоставления жилищных услуг, курить нельзя (п. 5 ч. 1 ст. 12 Закона
15-ФЗ).
Курить в общих помещениях многоквартирного жилого дома - то есть на
лестничной площадке, лестнице, в лифте, у лифта, в холле, на крылечке, в
подвале, на чердаке, в подземном паркинге и т.п. запрещено (п. 10 ч. 1
ст. 12 Закона № 15-ФЗ, информация Роспотребнадзора от 28.07.2017).
Вопрос о том, можно ли курить на собственном балконе, пока остается
открытым: прямого запрета в Законе № 15-ФЗ нет, но судебная практика
склоняется к тому, что это возможно только в случае, если ничьи иные
права при этом не нарушаются (см. определения СК по гражданским делам
Верховного Суда РФ от 07.11.2017 № 67-КГ17-16 и от 08.11.2016 №
67-КГ16-13). Поэтому курение на балконе вопреки протестам соседей может
обернуться судебным преследованием.
Зато закон прямо разрешает устраивать в многоквартирном жилом доме
"курилки" - специально отведенные для курения места на открытом воздухе
или в изолированных помещениях общего пользования, оборудованных
системами вентиляции (п. 2 ч. 2 ст. 12 Закона № 15-ФЗ). Решение об этом
принимается собственниками имущества.
Подписывайтесь на мой канал в Телеграм: t.me/alegribov
Третейский суд
Спор рассматривается арбитражным судом, если указанный в договоре
третейский суд более не функционирует
Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 16 ноября
2017 г. N 305-ЭС17-9241
Субарендатор просил взыскать неосновательное обогащение (обеспечительный
взнос, удерживаемый арендатором после окончания срока договора) и
проценты за пользование чужими денежными средствами. Но иск был оставлен
без рассмотрения на том основании, что имеется третейское соглашение.
Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ с этим не
согласилась.
Во-первых, данный спор не подпадает под условия заключенного сторонами
арбитражного соглашения.
Во-вторых, определенный в договоре третейский суд не функционирует. Как
указано на его официальном сайте, данный суд, образованный в
соответствии с ранее действовавшим Законом о третейских судах (утратил
силу), не соответствует требованиям, содержащимся в Законе об арбитраже,
и не получил права осуществлять функции постоянно действующего
арбитражного учреждения.
С 01.11.2017 такие суды не вправе осуществлять деятельность по
администрированию арбитража.
Подписывайтесь на мой канал в Телеграм: t.me/alegribov
третейский суд более не функционирует
Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 16 ноября
2017 г. N 305-ЭС17-9241
Субарендатор просил взыскать неосновательное обогащение (обеспечительный
взнос, удерживаемый арендатором после окончания срока договора) и
проценты за пользование чужими денежными средствами. Но иск был оставлен
без рассмотрения на том основании, что имеется третейское соглашение.
Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ с этим не
согласилась.
Во-первых, данный спор не подпадает под условия заключенного сторонами
арбитражного соглашения.
Во-вторых, определенный в договоре третейский суд не функционирует. Как
указано на его официальном сайте, данный суд, образованный в
соответствии с ранее действовавшим Законом о третейских судах (утратил
силу), не соответствует требованиям, содержащимся в Законе об арбитраже,
и не получил права осуществлять функции постоянно действующего
арбитражного учреждения.
С 01.11.2017 такие суды не вправе осуществлять деятельность по
администрированию арбитража.
Подписывайтесь на мой канал в Телеграм: t.me/alegribov
вторник, 12 декабря 2017 г.
Курение
Курение на лоджии собственной квартиры может обернуться компенсацией
морального вреда соседям
Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 7 ноября 2017
г. N 67-КГ17-16
Суд отменил вынесенные ранее по делу судебные решения и частично
удовлетворил требование о компенсации морального вреда, поскольку
действующее законодательство допускает компенсацию морального вреда за
нарушение прав гражданина в сфере охраны здоровья от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака
СК по гражданским делам ВС РФ сочла, что есть основания для компенсации
морального вреда, причиненного из-за курения.
Так, гражданин потребовал взыскать данную компенсацию с соседа,
проживающего этажом ниже. Как указал истец, ответчик курит на лоджии
своей квартиры и дым потоками воздуха затягивает в соседние помещения.
Коллегия подчеркнула, что граждане, проживая в помещении, имеют право на
окружающую среду, свободную от любых последствий потребления табака
(включая воздействие дыма), обусловленных курением соседей.
Право гражданина пользоваться жильем свободно, в т. ч. курить в нем,
должно осуществляться таким образом, чтобы последствия потребления
табака (которые могут вызвать проникновение дыма или запаха табака в
помещение соседей) не распространялись за пределы помещения того, кто
курит, и не причиняли неудобства соседям.
При этом законодательство допускает компенсацию морального вреда за
нарушение прав гражданина в сфере охраны здоровья от воздействия
окружающего табачного дыма.
Подписывайтесь на мой канал в Телеграм: t.me/alegribov
морального вреда соседям
Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 7 ноября 2017
г. N 67-КГ17-16
Суд отменил вынесенные ранее по делу судебные решения и частично
удовлетворил требование о компенсации морального вреда, поскольку
действующее законодательство допускает компенсацию морального вреда за
нарушение прав гражданина в сфере охраны здоровья от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака
СК по гражданским делам ВС РФ сочла, что есть основания для компенсации
морального вреда, причиненного из-за курения.
Так, гражданин потребовал взыскать данную компенсацию с соседа,
проживающего этажом ниже. Как указал истец, ответчик курит на лоджии
своей квартиры и дым потоками воздуха затягивает в соседние помещения.
Коллегия подчеркнула, что граждане, проживая в помещении, имеют право на
окружающую среду, свободную от любых последствий потребления табака
(включая воздействие дыма), обусловленных курением соседей.
Право гражданина пользоваться жильем свободно, в т. ч. курить в нем,
должно осуществляться таким образом, чтобы последствия потребления
табака (которые могут вызвать проникновение дыма или запаха табака в
помещение соседей) не распространялись за пределы помещения того, кто
курит, и не причиняли неудобства соседям.
При этом законодательство допускает компенсацию морального вреда за
нарушение прав гражданина в сфере охраны здоровья от воздействия
окружающего табачного дыма.
Подписывайтесь на мой канал в Телеграм: t.me/alegribov
Страхование
Вправе ли банк взимать с заемщика плату за подключение к программе
добровольного страхования?
Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 3 октября 2017
г. N 64-КГ17-8
Суд отменил принятые ранее судебные акты и направил на новое
рассмотрение дело о защите прав потребителя, поскольку стоимость услуги
банка по подключению истца к программе страхования указана в заявлении
на страхование, с её размером истец был согласен, так как
собственноручно подписал указанное заявление
Заемщик обратился в суд, ссылаясь на то, что банк при выдаче кредита
незаконно взял с него плату за подключение к программе добровольного
страхования.
СК по гражданским делам ВС РФ не согласилась с такими доводами и
пояснила в т. ч. следующее.
В рассматриваемом случае при заключении кредитного договора заемщик
подписал заявление на страхование по добровольному страхованию (жизни,
здоровья и пр.), в котором просил банк включить его в список
застрахованных лиц и заключить в отношении него договор страхования.
При предоставлении кредитов банки не вправе самостоятельно страховать
риски заемщиков.
Между тем это не препятствует банкам заключать соответствующие договоры
страхования от своего имени в интересах и с добровольного согласия
заемщиков.
Подобная услуга является возмездной в силу ГК РФ.
В данном деле собственноручная подпись в заявлении о страховании
подтверждает, что истец осознанно и добровольно принял на себя
обязательства, в т. ч. и по уплате средств за оказание услуг по
заключению договора страхования.
Таким образом, при заключении договора страхования и определении платы
за подключение к программе страхования банк действовал по поручению
заемщика.
Подписывайтесь на мой канал в Телеграм: t.me/alegribov
добровольного страхования?
Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 3 октября 2017
г. N 64-КГ17-8
Суд отменил принятые ранее судебные акты и направил на новое
рассмотрение дело о защите прав потребителя, поскольку стоимость услуги
банка по подключению истца к программе страхования указана в заявлении
на страхование, с её размером истец был согласен, так как
собственноручно подписал указанное заявление
Заемщик обратился в суд, ссылаясь на то, что банк при выдаче кредита
незаконно взял с него плату за подключение к программе добровольного
страхования.
СК по гражданским делам ВС РФ не согласилась с такими доводами и
пояснила в т. ч. следующее.
В рассматриваемом случае при заключении кредитного договора заемщик
подписал заявление на страхование по добровольному страхованию (жизни,
здоровья и пр.), в котором просил банк включить его в список
застрахованных лиц и заключить в отношении него договор страхования.
При предоставлении кредитов банки не вправе самостоятельно страховать
риски заемщиков.
Между тем это не препятствует банкам заключать соответствующие договоры
страхования от своего имени в интересах и с добровольного согласия
заемщиков.
Подобная услуга является возмездной в силу ГК РФ.
В данном деле собственноручная подпись в заявлении о страховании
подтверждает, что истец осознанно и добровольно принял на себя
обязательства, в т. ч. и по уплате средств за оказание услуг по
заключению договора страхования.
Таким образом, при заключении договора страхования и определении платы
за подключение к программе страхования банк действовал по поручению
заемщика.
Подписывайтесь на мой канал в Телеграм: t.me/alegribov
Электронный ООО
На сайте ФНС России заработал новый электронный сервис, с помощью
которого можно сформировать полный комплект документов для создания ООО
с единственным участником
Сообщается, что на основе личных данных налогоплательщика сервис сам
сформирует все необходимые для государственной регистрации документы
(решение, устав, заявление, платежка). Пользователю останется подписать
их электронной подписью и отправить в регистрирующий орган в электронном
виде или на бумаге.
Результат государственной регистрации заявитель получит в электронном
виде на адрес электронной почты, а при желании указанные документы можно
получить на бумаге.
Для удобства пользователей регистрационные сервисы подготовки и
направления электронных документов для регистрации объединены в единый
сервис "Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей".
Подписывайтесь на мой канал в Телеграм: t.me/alegribov
которого можно сформировать полный комплект документов для создания ООО
с единственным участником
Сообщается, что на основе личных данных налогоплательщика сервис сам
сформирует все необходимые для государственной регистрации документы
(решение, устав, заявление, платежка). Пользователю останется подписать
их электронной подписью и отправить в регистрирующий орган в электронном
виде или на бумаге.
Результат государственной регистрации заявитель получит в электронном
виде на адрес электронной почты, а при желании указанные документы можно
получить на бумаге.
Для удобства пользователей регистрационные сервисы подготовки и
направления электронных документов для регистрации объединены в единый
сервис "Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей".
Подписывайтесь на мой канал в Телеграм: t.me/alegribov
пятница, 8 декабря 2017 г.
Доля супруга
Доля пережившего супруга в совместном имуществе может входить в состав
наследства, только если он заявит об отсутствии его доли в этом имуществе
Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 31 октября
2017 г. N 35-КГ17-11
Суд отменил принятые ранее судебные акты и направил на новое
рассмотрение дело о выделе супружеской доли, признании права
собственности на долю жилого дома, поскольку исковая давность не
распространяется на требования собственника или иного владельца об
устранении любых нарушений его права, не связанного с лишением владения
Пережившая супруга наследодателя хотела, чтобы за ней было признано
право собственности на супружескую долю в размере 1/2 жилого дома.
Ей было отказано по мотиву пропуска срока исковой давности.
Но Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ с таким
выводом не согласилась.
Супружеская доля пережившего супруга в совместно нажитом имуществе может
входить в наследственную массу лишь в случае, когда он заявит об
отсутствии его доли в этом имуществе.
Наследственное дело такого заявления не содержит.
Истица владеет спорным домом, проживает и зарегистрирована в нем, т. е.
осуществляет полномочия собственника. При этом она обратилась в суд за
восстановлением нарушенного права, не связанного с лишением владения.
Поэтому к ее требованиям, направленным на оспаривание
зарегистрированного за другим лицом права собственности, исковая
давность не применяется.
Подписывайтесь на мой канал в Телеграм: t.me/alegribov
наследства, только если он заявит об отсутствии его доли в этом имуществе
Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 31 октября
2017 г. N 35-КГ17-11
Суд отменил принятые ранее судебные акты и направил на новое
рассмотрение дело о выделе супружеской доли, признании права
собственности на долю жилого дома, поскольку исковая давность не
распространяется на требования собственника или иного владельца об
устранении любых нарушений его права, не связанного с лишением владения
Пережившая супруга наследодателя хотела, чтобы за ней было признано
право собственности на супружескую долю в размере 1/2 жилого дома.
Ей было отказано по мотиву пропуска срока исковой давности.
Но Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ с таким
выводом не согласилась.
Супружеская доля пережившего супруга в совместно нажитом имуществе может
входить в наследственную массу лишь в случае, когда он заявит об
отсутствии его доли в этом имуществе.
Наследственное дело такого заявления не содержит.
Истица владеет спорным домом, проживает и зарегистрирована в нем, т. е.
осуществляет полномочия собственника. При этом она обратилась в суд за
восстановлением нарушенного права, не связанного с лишением владения.
Поэтому к ее требованиям, направленным на оспаривание
зарегистрированного за другим лицом права собственности, исковая
давность не применяется.
Подписывайтесь на мой канал в Телеграм: t.me/alegribov
четверг, 7 декабря 2017 г.
Недвижимость
Когда возможен иск о признании права собственности на недвижимость
отсутствующим?
Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 10 октября
2017 г. N 33-КГ17-17
Суд отменил апелляционное определение и направил на новое рассмотрение
дело об истребовании земельного участка из чужого незаконного владения,
признании договора купли-продажи земельного участка недействительным,
прекращении права собственности на земельный участок, поскольку в
отсутствие доказательств владения истцом спорным земельным участком его
право могло быть защищено только путём предъявления иска об оспаривании
произведенных с земельным участком сделок, в результате которых он
утратил право собственности на него
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ не согласилась
с апелляционной инстанцией, которая признала право собственности
ответчика на земельный участок отсутствующим.
Иск о признании права собственности на недвижимость отсутствующим
предъявляется в случае, когда она одновременно зарегистрирована за
разными лицами.
Такой иск мог быть удовлетворен только при установлении того, что по
данным соответствующего реестра истец является собственником участка и
тот до настоящего времени находится в его владении.
Без доказательств того, что истец владеет участком, его право могло быть
защищено только путем оспаривания сделок, в результате которых он
утратил право собственности, и (или) путем истребования имущества из
чужого незаконного владения.
Подписывайтесь на мой канал в Телеграм t.me/alegribov
отсутствующим?
Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 10 октября
2017 г. N 33-КГ17-17
Суд отменил апелляционное определение и направил на новое рассмотрение
дело об истребовании земельного участка из чужого незаконного владения,
признании договора купли-продажи земельного участка недействительным,
прекращении права собственности на земельный участок, поскольку в
отсутствие доказательств владения истцом спорным земельным участком его
право могло быть защищено только путём предъявления иска об оспаривании
произведенных с земельным участком сделок, в результате которых он
утратил право собственности на него
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ не согласилась
с апелляционной инстанцией, которая признала право собственности
ответчика на земельный участок отсутствующим.
Иск о признании права собственности на недвижимость отсутствующим
предъявляется в случае, когда она одновременно зарегистрирована за
разными лицами.
Такой иск мог быть удовлетворен только при установлении того, что по
данным соответствующего реестра истец является собственником участка и
тот до настоящего времени находится в его владении.
Без доказательств того, что истец владеет участком, его право могло быть
защищено только путем оспаривания сделок, в результате которых он
утратил право собственности, и (или) путем истребования имущества из
чужого незаконного владения.
Подписывайтесь на мой канал в Телеграм t.me/alegribov
среда, 6 декабря 2017 г.
15 млн руб.
Компания отсудила у контрагента более 15 млн руб. за недобросовестное
ведение переговоров
Стороны вели переговоры по аренде более полугода. В итоге проекты
договоров были согласованы и подписаны потенциальным арендодателем.
Когда они поступили на подписание арендатору, он внезапно прекратил
контакт с контрагентом.
Обратившись в суд, арендодатель сослался на недобросовестность действий
контрагента.
Суд решил, что недобросовестность ответчика доказана. Для истца была
очевидна серьезность намерений потенциального арендатора. В процессе
переговоров он, в частности, проводил финансовый и юридический анализ
документов, согласовывал основные и детальные условия сделки по всем
существенным, коммерческим и техническим вопросам, направлял запросы на
предоставление необходимых документов. В сложившейся ситуации
арендодатель не мог ожидать, что контрагент внезапно и неоправданно
прекратит переговоры по заключению договоров.
Истец также сумел доказать и наличие убытков в виде упущенной выгоды.
Дело в том, что ему пришлось освободить от прежних арендаторов
предстоящие к сдаче помещения, чтобы подготовить их для нового
контрагента. И если бы истец не вступил в переговоры с недобросовестным
контрагентом, то получил бы доходы от сдачи в аренду прежним арендаторам.
Апелляция решение оставила в силе и отклонила многочисленные возражения
ответчика, в частности о том, что сделка не получила корпоративного
одобрения и истец должен был предполагать возможность такого исхода.
Кассация поддержала позицию нижестоящих судов.
Документ: Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от
19.09.2017 по делу N А41-90214/16
Подписывайтесь на мой канал в Телеграм t.me/alegribov
ведение переговоров
Стороны вели переговоры по аренде более полугода. В итоге проекты
договоров были согласованы и подписаны потенциальным арендодателем.
Когда они поступили на подписание арендатору, он внезапно прекратил
контакт с контрагентом.
Обратившись в суд, арендодатель сослался на недобросовестность действий
контрагента.
Суд решил, что недобросовестность ответчика доказана. Для истца была
очевидна серьезность намерений потенциального арендатора. В процессе
переговоров он, в частности, проводил финансовый и юридический анализ
документов, согласовывал основные и детальные условия сделки по всем
существенным, коммерческим и техническим вопросам, направлял запросы на
предоставление необходимых документов. В сложившейся ситуации
арендодатель не мог ожидать, что контрагент внезапно и неоправданно
прекратит переговоры по заключению договоров.
Истец также сумел доказать и наличие убытков в виде упущенной выгоды.
Дело в том, что ему пришлось освободить от прежних арендаторов
предстоящие к сдаче помещения, чтобы подготовить их для нового
контрагента. И если бы истец не вступил в переговоры с недобросовестным
контрагентом, то получил бы доходы от сдачи в аренду прежним арендаторам.
Апелляция решение оставила в силе и отклонила многочисленные возражения
ответчика, в частности о том, что сделка не получила корпоративного
одобрения и истец должен был предполагать возможность такого исхода.
Кассация поддержала позицию нижестоящих судов.
Документ: Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от
19.09.2017 по делу N А41-90214/16
Подписывайтесь на мой канал в Телеграм t.me/alegribov
вторник, 5 декабря 2017 г.
Трудовой
Трудовой договор или подряд?
Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 25 сентября
2017 г. N 66-КГ17-10
Суд отменил апелляционное определение по делу о признании трудового
договора заключенным, внесении записей в трудовую книжку, возложении
обязанности по уплате страховых взносов, выдаче акта о несчастном случае
на производстве и направил дело на новое рассмотрение, поскольку судом
не приведено обоснований того, почему часть доказательств была принята,
а часть отклонена; кроме того, суд неправильно изложил в определении
позицию по делу третьих лиц
Относительно отличия договора подряда от трудового соглашения СК по
гражданским делам ВС РФ отметила в т. ч. следующее.
Исходя из ГК РФ, договор подряда заключается для выполнения
определенного вида работы, результат которой подрядчик обязан сдать, а
заказчик - принять и оплатить.
Следовательно, целью подряда является не выполнение работы как таковой,
а получение результата, который может быть передан заказчику. Получение
подрядчиком определенного передаваемого (т. е. материализованного,
отделяемого от самой работы) результата позволяет отличить такой договор
от других сделок.
От трудового соглашения подряд отличается предметом договора, а также
тем, что подрядчик сохраняет положение самостоятельного хозсубъекта.
По трудовому же договору лицо принимает на себя обязанность выполнять
работу по определенной трудовой функции (специальности, квалификации,
должности), включается в состав персонала, подчиняется установленному
режиму труда и действует под контролем и руководством работодателя.
Подрядчик работает на свой риск, а лицо, работающее по трудовому
договору, не несет риска, связанного с осуществлением своего труда.
Подписывайтесь на мой канал в Телеграм t.me/alegribov
Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 25 сентября
2017 г. N 66-КГ17-10
Суд отменил апелляционное определение по делу о признании трудового
договора заключенным, внесении записей в трудовую книжку, возложении
обязанности по уплате страховых взносов, выдаче акта о несчастном случае
на производстве и направил дело на новое рассмотрение, поскольку судом
не приведено обоснований того, почему часть доказательств была принята,
а часть отклонена; кроме того, суд неправильно изложил в определении
позицию по делу третьих лиц
Относительно отличия договора подряда от трудового соглашения СК по
гражданским делам ВС РФ отметила в т. ч. следующее.
Исходя из ГК РФ, договор подряда заключается для выполнения
определенного вида работы, результат которой подрядчик обязан сдать, а
заказчик - принять и оплатить.
Следовательно, целью подряда является не выполнение работы как таковой,
а получение результата, который может быть передан заказчику. Получение
подрядчиком определенного передаваемого (т. е. материализованного,
отделяемого от самой работы) результата позволяет отличить такой договор
от других сделок.
От трудового соглашения подряд отличается предметом договора, а также
тем, что подрядчик сохраняет положение самостоятельного хозсубъекта.
По трудовому же договору лицо принимает на себя обязанность выполнять
работу по определенной трудовой функции (специальности, квалификации,
должности), включается в состав персонала, подчиняется установленному
режиму труда и действует под контролем и руководством работодателя.
Подрядчик работает на свой риск, а лицо, работающее по трудовому
договору, не несет риска, связанного с осуществлением своего труда.
Подписывайтесь на мой канал в Телеграм t.me/alegribov
понедельник, 4 декабря 2017 г.
Ед. жилье
Обратят ли взыскание на единственное жилье должника, если оно больше
норм предоставления по соцнайму?
Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 11 июля 2017
г. N 78-КГ17-28
Суд оставил без изменения судебные акты об отказе в иске по делу об
обращении взыскания на долю в праве собственности на жилой дом и
земельный участок ввиду отсутствия правовых оснований для обращения
взыскания на жилой дом, являющийся единственным пригодным для
постоянного проживания должника и членов его семьи помещением, а также
на земельный участок под ним
Законодательство запрещает обращать взыскание по исполнительным
документам на определенное имущество должника.
К такому имуществу относится в т. ч. жилье (если оно не предмет
ипотеки), которое для гражданина-должника и членов его семьи (совместно
проживающих в этом помещении) является единственным пригодным для
проживания.
Ранее КС РФ по поводу этих норм указывал, что такой имущественный
(исполнительский) иммунитет должен распространяться не на все жилье
граждан, а только на то, которое по своим характеристикам (параметрам)
является разумно достаточным, т. е. способным гарантировать должнику и
его семье уровень нормального существования.
СК по гражданским делам ВС РФ не согласилась с тем, что в качестве
критериев упомянутой разумности и достаточности нужно использовать
учетную норму площади или норму предоставления жилья по договору
соцнайма в регионе.
Как пояснила Коллегия, существующие в жилищной сфере нормативы имеют
иное целевое назначение и не подлежат использованию в качестве
ориентиров при применении имущественного (исполнительского) иммунитета в
отношении жилья.
Кроме того, индивидуальное жилищное строительство в отличие от
многоквартирной застройки предполагает особенности, связанные в т. ч. с
техническим оснащением частных домов системами жизнеобеспечения. Это,
безусловно, должно учитываться при определении разумной потребности в
жилище, представляющем собой индивидуальный жилой дом.
Так, в данном деле Коллегия сочла, что указанный исполнительский
иммунитет следует распространить на жилой дом общей площадью 368,7 кв.м
и землю под ним площадью 600 кв.м.
Подписывайтесь на мой канал в Телеграм t.me/alegribov
норм предоставления по соцнайму?
Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 11 июля 2017
г. N 78-КГ17-28
Суд оставил без изменения судебные акты об отказе в иске по делу об
обращении взыскания на долю в праве собственности на жилой дом и
земельный участок ввиду отсутствия правовых оснований для обращения
взыскания на жилой дом, являющийся единственным пригодным для
постоянного проживания должника и членов его семьи помещением, а также
на земельный участок под ним
Законодательство запрещает обращать взыскание по исполнительным
документам на определенное имущество должника.
К такому имуществу относится в т. ч. жилье (если оно не предмет
ипотеки), которое для гражданина-должника и членов его семьи (совместно
проживающих в этом помещении) является единственным пригодным для
проживания.
Ранее КС РФ по поводу этих норм указывал, что такой имущественный
(исполнительский) иммунитет должен распространяться не на все жилье
граждан, а только на то, которое по своим характеристикам (параметрам)
является разумно достаточным, т. е. способным гарантировать должнику и
его семье уровень нормального существования.
СК по гражданским делам ВС РФ не согласилась с тем, что в качестве
критериев упомянутой разумности и достаточности нужно использовать
учетную норму площади или норму предоставления жилья по договору
соцнайма в регионе.
Как пояснила Коллегия, существующие в жилищной сфере нормативы имеют
иное целевое назначение и не подлежат использованию в качестве
ориентиров при применении имущественного (исполнительского) иммунитета в
отношении жилья.
Кроме того, индивидуальное жилищное строительство в отличие от
многоквартирной застройки предполагает особенности, связанные в т. ч. с
техническим оснащением частных домов системами жизнеобеспечения. Это,
безусловно, должно учитываться при определении разумной потребности в
жилище, представляющем собой индивидуальный жилой дом.
Так, в данном деле Коллегия сочла, что указанный исполнительский
иммунитет следует распространить на жилой дом общей площадью 368,7 кв.м
и землю под ним площадью 600 кв.м.
Подписывайтесь на мой канал в Телеграм t.me/alegribov
пятница, 1 декабря 2017 г.
При банкротстве
При банкротстве не является текущим требование об уплате должником
авансовых платежей по налогу
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 14 сентября 2017
г. N Ф05-19306/16 по делу N А40-17434/2016
Не может признаваться текущим при банкротстве требование об уплате
должником сумм авансовых платежей по налогу на прибыль.
Такую позицию поддержал суд округа, отметив в т. ч. следующее.
До момента окончания налогового периода платежи носят авансовый,
предварительный характер и не могут быть включены в состав текущих
требований.
Причина - сумма таких платежей может измениться в сторону не только
увеличения, но и уменьшения.
Т. к. текущие требования подлежат удовлетворению вне общей очередности,
установленной реестром кредиторов, законодатель предусмотрел включение в
их состав только бесспорных и однозначных требований, которые четко
зафиксированы и не могут измениться (например, зарплата, начисления на
нее, почтовые, канцелярские и иные аналогичные расходы).
В противном случае под угрозой оказывались бы интересы всех кредиторов,
чьи требования включены в реестр (в т. ч. кредиторов первой очереди), т.
к. удовлетворение текущих требований всегда приводит к уменьшению
конкурсной массы.
Подписывайтесь на мой канал в Телеграм t.me/alegribov
авансовых платежей по налогу
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 14 сентября 2017
г. N Ф05-19306/16 по делу N А40-17434/2016
Не может признаваться текущим при банкротстве требование об уплате
должником сумм авансовых платежей по налогу на прибыль.
Такую позицию поддержал суд округа, отметив в т. ч. следующее.
До момента окончания налогового периода платежи носят авансовый,
предварительный характер и не могут быть включены в состав текущих
требований.
Причина - сумма таких платежей может измениться в сторону не только
увеличения, но и уменьшения.
Т. к. текущие требования подлежат удовлетворению вне общей очередности,
установленной реестром кредиторов, законодатель предусмотрел включение в
их состав только бесспорных и однозначных требований, которые четко
зафиксированы и не могут измениться (например, зарплата, начисления на
нее, почтовые, канцелярские и иные аналогичные расходы).
В противном случае под угрозой оказывались бы интересы всех кредиторов,
чьи требования включены в реестр (в т. ч. кредиторов первой очереди), т.
к. удовлетворение текущих требований всегда приводит к уменьшению
конкурсной массы.
Подписывайтесь на мой канал в Телеграм t.me/alegribov
О публ землях
О размещении нестационарных торговых объектов на публичных землях
Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 26 октября
2017 г. N 306-ЭС17-5407
Принятые ранее судебные акты отменены в части признания незаконным
бездействия органа местного самоуправления, выразившегося в
непредставлении в аренду земельных участков, обязании его их
предоставить, в остальной части оставлены без изменения, поскольку на
момент возникновения спора отсутствовала законодательно установленная
обязанность органа местного самоуправления по заключению договора аренды
публичных земельных участков для размещения торговых павильонов
Относительно предоставления государственной или муниципальной земли в
аренду для размещения на ней нестационарных торговых объектов СК по
экономическим спорам ВС РФ указала следующее.
До 01.03.2015 нормы ЗК РФ предусматривали определенные правила
предоставления по заявлениям таких участков не для целей строительства в
соответствии с утвержденной схемой расположения.
С указанной даты эти положения утратили силу. Однако они могут
применяться до 01.01.2018 в случае, если до 01.03.2015 была утверждена
схема расположения участка на кадастровом плане или кадастровой карте
территории для его предоставления в целях, не связанных со
строительством и (или) с эксплуатацией зданий, сооружений.
Применяя такое регулирование, надо учитывать, что ранее не были
предусмотрены минимальные или максимальные сроки аренды земли для
размещения нестационарных торговых объектов. Поэтому по смыслу ГК РФ
определять их мог собственник участков.
Соответственно, арендодателя нельзя было обязать заключить договор
аренды земли на срок, больший по сравнению с тем, на который он желал
передать имущество в аренду.
С 01.03.2015 установлены основания, при наличии которых допускается
заключение договора аренды без проведения торгов. При этом срок аренды
вправе выбирать арендатор. В то же время предоставление публичной земли
без проведения торгов для размещения и эксплуатации торговых павильонов
не предусматривается.
Более того, с 01.03.2015 нестационарные торговые объекты располагаются
на подобных землях на основании схемы их размещения без заключения
договора аренды земли.
Подписывайтесь на мой канал в Телеграм t.me/alegribov
Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 26 октября
2017 г. N 306-ЭС17-5407
Принятые ранее судебные акты отменены в части признания незаконным
бездействия органа местного самоуправления, выразившегося в
непредставлении в аренду земельных участков, обязании его их
предоставить, в остальной части оставлены без изменения, поскольку на
момент возникновения спора отсутствовала законодательно установленная
обязанность органа местного самоуправления по заключению договора аренды
публичных земельных участков для размещения торговых павильонов
Относительно предоставления государственной или муниципальной земли в
аренду для размещения на ней нестационарных торговых объектов СК по
экономическим спорам ВС РФ указала следующее.
До 01.03.2015 нормы ЗК РФ предусматривали определенные правила
предоставления по заявлениям таких участков не для целей строительства в
соответствии с утвержденной схемой расположения.
С указанной даты эти положения утратили силу. Однако они могут
применяться до 01.01.2018 в случае, если до 01.03.2015 была утверждена
схема расположения участка на кадастровом плане или кадастровой карте
территории для его предоставления в целях, не связанных со
строительством и (или) с эксплуатацией зданий, сооружений.
Применяя такое регулирование, надо учитывать, что ранее не были
предусмотрены минимальные или максимальные сроки аренды земли для
размещения нестационарных торговых объектов. Поэтому по смыслу ГК РФ
определять их мог собственник участков.
Соответственно, арендодателя нельзя было обязать заключить договор
аренды земли на срок, больший по сравнению с тем, на который он желал
передать имущество в аренду.
С 01.03.2015 установлены основания, при наличии которых допускается
заключение договора аренды без проведения торгов. При этом срок аренды
вправе выбирать арендатор. В то же время предоставление публичной земли
без проведения торгов для размещения и эксплуатации торговых павильонов
не предусматривается.
Более того, с 01.03.2015 нестационарные торговые объекты располагаются
на подобных землях на основании схемы их размещения без заключения
договора аренды земли.
Подписывайтесь на мой канал в Телеграм t.me/alegribov
четверг, 30 ноября 2017 г.
Арбитраж
С 1 ноября 2017 г. только 4 учреждения в России могут заниматься
арбитражной деятельностью
Информация Министерства юстиции РФ от 1 ноября 2017 г. "Закончился
переходный период реформы арбитража (третейского разбирательства) в
Российской Федерации"
Сообщается о том, что 1 ноября 2017 г. в России закончился переходный
период реформы арбитража (третейского разбирательства).
С этого времени только четыре арбитражных учреждения имеют право
администрировать арбитраж. Так, Международному коммерческому
арбитражному суду и Морской арбитражной комиссии (оба - при ТПП России)
это право предоставлено законом.
Остальные учреждения действуют на основании акта Правительства РФ.
Сегодня это Арбитражный центр при Российском союзе промышленников и
предпринимателей и Арбитражный центр при НАО "Институт современного
арбитража". Информация о новых учреждениях будет появляться на сайте
Минюста России.
Вынесенные после 1 ноября 2017 г. решения учреждений, не получивших
права администрировать арбитраж, считаются принятыми с нарушением
процедуры арбитража. Это является основанием для отмены решения или
отказа в выдаче исполнительного листа. Часть арбитражного соглашения о
передаче спора в одно из таких учреждений, становится неисполнимой.
Споры, начатые в таких учреждениях до указанной даты, разрешают арбитры,
а не учреждение, как при арбитраже, образованном для разрешения
конкретного спора. Однако такой арбитраж не вправе рассматривать
корпоративные споры.
Подписывайтесь на мой канал в Телеграм t.me/alegribov
арбитражной деятельностью
Информация Министерства юстиции РФ от 1 ноября 2017 г. "Закончился
переходный период реформы арбитража (третейского разбирательства) в
Российской Федерации"
Сообщается о том, что 1 ноября 2017 г. в России закончился переходный
период реформы арбитража (третейского разбирательства).
С этого времени только четыре арбитражных учреждения имеют право
администрировать арбитраж. Так, Международному коммерческому
арбитражному суду и Морской арбитражной комиссии (оба - при ТПП России)
это право предоставлено законом.
Остальные учреждения действуют на основании акта Правительства РФ.
Сегодня это Арбитражный центр при Российском союзе промышленников и
предпринимателей и Арбитражный центр при НАО "Институт современного
арбитража". Информация о новых учреждениях будет появляться на сайте
Минюста России.
Вынесенные после 1 ноября 2017 г. решения учреждений, не получивших
права администрировать арбитраж, считаются принятыми с нарушением
процедуры арбитража. Это является основанием для отмены решения или
отказа в выдаче исполнительного листа. Часть арбитражного соглашения о
передаче спора в одно из таких учреждений, становится неисполнимой.
Споры, начатые в таких учреждениях до указанной даты, разрешают арбитры,
а не учреждение, как при арбитраже, образованном для разрешения
конкретного спора. Однако такой арбитраж не вправе рассматривать
корпоративные споры.
Подписывайтесь на мой канал в Телеграм t.me/alegribov
Об алиментах
Оспаривание соглашения об алиментах на детей при банкротстве гражданина:
нюансы
Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 27 октября
2017 г. N 310-ЭС17-9405
Суд отменил постановление окружного суда по делу о признании
недействительным соглашения об уплате алиментов на содержание ребенка,
оставив в силе судебные акты судов первой и апелляционной инстанций,
поскольку они установили, что признак явного завышения размера алиментов
отсутствует, в связи с чем ими правомерно отказано в удовлетворении
требований финансового управляющего
В рамках дела о банкротстве гражданина оспаривалось соглашение об уплате
алиментов на детей.
Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ
подчеркнула, что интересы детей как кредиторов по алиментам имеют
приоритет по отношению к обычным кредиторам.
Поэтому недействительность алиментного соглашения сама по себе не может
обосновываться ссылкой на ухудшение положения кредиторов по
обязательствам с более низкой очередностью удовлетворения.
Для признания алиментного соглашения недействительным необходимо
установить, что размер алиментов носил явно завышенный и чрезмерный
характер, чем был причинен вред иным кредиторам.
При этом нужно исходить не из процентного показателя размера алиментов,
а из абсолютной величины выделенных ребенку средств (для чего необходимо
установить уровень доходов плательщика алиментов).
Если эта сумма явно превышает уровень, достаточный для удовлетворения
разумных потребностей ребенка, то соглашение может быть признано
недействительным в части такого превышения. Но в любом случае оно
сохраняет силу в той части, которая была бы взыскана при установлении
алиментов через суд.
Подписывайтесь на мой канал в Телеграм t.me/alegribov
нюансы
Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 27 октября
2017 г. N 310-ЭС17-9405
Суд отменил постановление окружного суда по делу о признании
недействительным соглашения об уплате алиментов на содержание ребенка,
оставив в силе судебные акты судов первой и апелляционной инстанций,
поскольку они установили, что признак явного завышения размера алиментов
отсутствует, в связи с чем ими правомерно отказано в удовлетворении
требований финансового управляющего
В рамках дела о банкротстве гражданина оспаривалось соглашение об уплате
алиментов на детей.
Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ
подчеркнула, что интересы детей как кредиторов по алиментам имеют
приоритет по отношению к обычным кредиторам.
Поэтому недействительность алиментного соглашения сама по себе не может
обосновываться ссылкой на ухудшение положения кредиторов по
обязательствам с более низкой очередностью удовлетворения.
Для признания алиментного соглашения недействительным необходимо
установить, что размер алиментов носил явно завышенный и чрезмерный
характер, чем был причинен вред иным кредиторам.
При этом нужно исходить не из процентного показателя размера алиментов,
а из абсолютной величины выделенных ребенку средств (для чего необходимо
установить уровень доходов плательщика алиментов).
Если эта сумма явно превышает уровень, достаточный для удовлетворения
разумных потребностей ребенка, то соглашение может быть признано
недействительным в части такого превышения. Но в любом случае оно
сохраняет силу в той части, которая была бы взыскана при установлении
алиментов через суд.
Подписывайтесь на мой канал в Телеграм t.me/alegribov
После развода
Раздел общего имущества после развода: исчисляем срок исковой давности
Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 5 сентября
2017 г. N 4-КГ17-36
Суд отменил кассационное постановление, оставив в силе определение суда
апелляционной инстанции об отказе в признании недействительными
свидетельств о праве на наследство, поскольку суд апелляционной
инстанции обоснованно исходил из отсутствия доказательств совместного
использования общего имущества бывшими супругами
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ указала, как
исчисляется срок исковой давности по требованию о разделе общей
совместной собственности бывших супругов.
Его следует исчислять со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о
нарушении своего права.
Если после развода бывшие супруги продолжают сообща пользоваться общим
имуществом, то срок исковой давности исчисляется с того дня, когда один
из них совершит действие, препятствующее другому осуществлять свои права
в отношении этого имущества.
В спорном случае апелляционная инстанция обоснованно исчислила срок
исковой давности именно с момента расторжения брака. При этом она
исходила из того, что после развода спорным имуществом пользовался
только один из бывших супругов (доказательства его совместного
использования отсутствуют).
Подписывайтесь на мой канал в Телеграм t.me/alegribov
Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 5 сентября
2017 г. N 4-КГ17-36
Суд отменил кассационное постановление, оставив в силе определение суда
апелляционной инстанции об отказе в признании недействительными
свидетельств о праве на наследство, поскольку суд апелляционной
инстанции обоснованно исходил из отсутствия доказательств совместного
использования общего имущества бывшими супругами
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ указала, как
исчисляется срок исковой давности по требованию о разделе общей
совместной собственности бывших супругов.
Его следует исчислять со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о
нарушении своего права.
Если после развода бывшие супруги продолжают сообща пользоваться общим
имуществом, то срок исковой давности исчисляется с того дня, когда один
из них совершит действие, препятствующее другому осуществлять свои права
в отношении этого имущества.
В спорном случае апелляционная инстанция обоснованно исчислила срок
исковой давности именно с момента расторжения брака. При этом она
исходила из того, что после развода спорным имуществом пользовался
только один из бывших супругов (доказательства его совместного
использования отсутствуют).
Подписывайтесь на мой канал в Телеграм t.me/alegribov
среда, 29 ноября 2017 г.
Проверьте
Минфин России напомнил о факторах риска при выборе контрагентов
Налогоплательщикам при выборе контрагентов рекомендуется учитывать
совокупность негативных признаков, свидетельствующих о ведении
финансово-хозяйственной деятельности с высоким налоговым риском.
Такими признаками могут являться, в частности: отсутствие информации о
государственной регистрации контрагента в ЕГРЮЛ, отсутствие
документального подтверждения полномочий представителя контрагента,
копий документа, удостоверяющего его личность, отсутствие информации о
фактическом местонахождении контрагента, а также о местонахождении его
складских, и (или) производственных, и (или) торговых площадей и т.д.
В указанных целях на официальном сайте ФНС России размещены
интернет-сервисы с целью оказания помощи налогоплательщикам "Проверьте,
не рискует ли ваш бизнес".
Подписывайтесь на мой канал в Телеграм t.me/alegribov
Налогоплательщикам при выборе контрагентов рекомендуется учитывать
совокупность негативных признаков, свидетельствующих о ведении
финансово-хозяйственной деятельности с высоким налоговым риском.
Такими признаками могут являться, в частности: отсутствие информации о
государственной регистрации контрагента в ЕГРЮЛ, отсутствие
документального подтверждения полномочий представителя контрагента,
копий документа, удостоверяющего его личность, отсутствие информации о
фактическом местонахождении контрагента, а также о местонахождении его
складских, и (или) производственных, и (или) торговых площадей и т.д.
В указанных целях на официальном сайте ФНС России размещены
интернет-сервисы с целью оказания помощи налогоплательщикам "Проверьте,
не рискует ли ваш бизнес".
Подписывайтесь на мой канал в Телеграм t.me/alegribov
Отмена записи
Поскольку положения законодательства о государственной регистрации не
наделяют регистрирующий орган правом отмены ранее принятых им же
решений, а внесение в ЕГРИП записи о прекращении деятельности
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя на основании
принятого и не отмененного в установленном порядке решения Инспекции о
государственной регистрации не может рассматриваться в качестве
технической ошибки, которую регистрирующий орган вправе самостоятельно
исправить, суды пришли к выводу о том, что оспариваемое заявителем
решение о признании ошибочной записи о прекращении деятельности
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя противоречит
нормам действующего законодательства.
По делу N А56-58680/2014 М.М.Е. обратилась в Арбитражный суд города
Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о признании
недействительным решения Инспекции от 20.02.2013 N 135 о признании
ошибочной записи о прекращении деятельности в качестве индивидуального
предпринимателя и о возложении на Инспекцию обязанности устранить
допущенные нарушения.
Решением от 02.12.2014 требования заявителя удовлетворены.
Постановлением апелляционного суда от 02.04.2015 решение суда оставлено
без изменения.
В кассационной жалобе инспекция, ссылаясь на неправильное применение
судами норм материального и процессуального права и несоответствие их
выводов фактическим обстоятельствам дела, просила решение от 02.12.2014
и постановление от 02.04.2015 отменить, направить дело на новое
рассмотрение.
Суд кассационной инстанции пришел к выводу об отсутствии оснований для
отмены обжалуемых судебных актов.
Как следовало из материалов дела, М.М.Е. 12.03.1998 была
зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя в
Приозерском территориальном отделении Учреждения юстиции Ленинградской
областной регистрационной палаты.
В Инспекцию 30.01.2013 поступило заявление М.М.Е. о государственной
регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве
индивидуального предпринимателя, что подтверждается соответствующим
заявлением и распиской в получении документов, представленных в
регистрирующий орган.
Инспекция 06.02.2013 приняла решение N 67 о внесении в Единый
государственный реестр индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП)
сведений о прекращении физическим лицом деятельности в качестве
индивидуального предпринимателя на основании принятого им решения и
выдала М.М.Е. свидетельство от 06.02.2013 серии 47 N 002714798 о
государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в
качестве индивидуального предпринимателя, а также уведомление от
06.02.2013 о снятии с учета физического лица в налоговом органе.
Регистрирующий орган 20.02.2013 принял решение N 135 о признании
ошибочной записи в ЕГРИП о прекращении деятельности в качестве
индивидуального предпринимателя в связи с технической ошибкой,
допущенной регистрирующим органом.
На основании указанного решения в ЕГРИП была внесена запись об ошибочном
внесении записи о прекращении деятельности М.М.Е. в качестве
индивидуального предпринимателя.
В соответствии с пунктом 1 статьи 22.3 Федерального закона от 08.08.2001
N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей" (далее - Закон N 129-ФЗ) государственная регистрация
при прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального
предпринимателя в связи с принятием им решения о прекращении данной
деятельности осуществляется на основании представляемых в регистрирующий
орган следующих документов: а) подписанного заявителем заявления о
государственной регистрации по форме, утвержденной уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти; б) документа об уплате государственной пошлины; в) документа,
подтверждающего представление в территориальный орган Пенсионного фонда
Российской Федерации сведений в соответствии с подпунктами 1-8 пункта 2
статьи 6 и пунктом 2 статьи 11 Федерального закона "Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования" и в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона "О
дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и
государственной поддержке формирования пенсионных накоплений". В случае,
если предусмотренный настоящим подпунктом документ не представлен
заявителем, указанный документ (содержащиеся в нем сведения)
предоставляется по межведомственному запросу регистрирующего органа
соответствующим территориальным органом Пенсионного фонда Российской
Федерации в электронной форме в порядке и сроки, которые установлены
Правительством Российской Федерации.
В силу подпункта "з" пункта 1 статьи 23 Закона N 129-ФЗ отказ в
государственной регистрации осуществляется, в частности, при наличии
сведений о невыполнении требований подпункта "в" пункта 1 статьи 22.3
Закона N 129-ФЗ.
В соответствии с пунктом 15 статьи 15 Федерального закона от 24.07.2009
N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования" (далее - Закон N 212-ФЗ) в
случае прекращения деятельности организации в связи с ее ликвидацией
либо прекращения физическим лицом деятельности в качестве
индивидуального предпринимателя до конца расчетного периода плательщики
страховых взносов, указанные в "а" и "б" пункта 1 части 1 статьи 5
названного Федерального закона, обязаны до дня подачи в регистрирующий
орган заявления о государственной регистрации юридического лица в связи
с его ликвидацией либо заявления о государственной регистрации
прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального
предпринимателя соответственно представить в орган контроля за уплатой
страховых взносов расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам
за период с начала расчетного периода по день представления указанного
расчета включительно. Указанный расчет может быть представлен в форме
электронного документа в соответствии с требованиями части 10 указанной
статьи. Разница между суммой страховых взносов, подлежащей уплате в
соответствии с указанным расчетом, и суммами страховых взносов,
уплаченными плательщиками страховых взносов с начала расчетного периода,
подлежит уплате в течение 15 календарных дней со дня подачи такого
расчета или возврату плательщику страховых взносов в соответствии со
статьей 26 названного Федерального закона.
Податель жалобы полагает, что им правомерно принято решение о признании
ошибочной записи о прекращении деятельности предпринимателя от
20.02.2013, поскольку в порядке межведомственного взаимодействия от
Пенсионного фонда были получены данные о том, что предприниматель М.М.Е.
не представляла сведения, предусмотренные пунктом 15 статьи 15 Закона
N 212-ФЗ.
Указанный довод подлежит отклонению по следующим основаниям.
В статье 8 Закона N 129-ФЗ определено, что государственная регистрация
осуществляется в срок не более чем пять рабочих дней со дня
представления документов в регистрирующий орган.
В соответствии с пунктом 5 Правил представления в регистрирующий орган
иными государственными органами сведений в электронной форме,
необходимых для осуществления государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, а также для ведения Единых
государственных реестров юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 22.12.2011 N 1092, представление в регистрирующий орган
территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации
документа, предусмотренного подпунктом "в" пункта 1 статьи 22.3 Закона
N 129-ФЗ, осуществляется в течение 2 рабочих дней, следующих за днем
получения межведомственного запроса регистрирующего органа.
Согласно пункту 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010
N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг" (далее - Закон N 210-ФЗ) органы, предоставляющие государственные
услуги, не вправе требовать от заявителя представления документов и
информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих
государственные услуги, иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
предусмотренных частью 1 статьи 1 названного Федерального закона
государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
В силу части 6 статьи 7.1 Закона N 210-ФЗ непредставление
(несвоевременное представление) органом или организацией по
межведомственному запросу документов и информации, указанных в пункте 2
части 1 статьи 7 названного Федерального закона, в орган, указанный в
абзаце первом части 1 статьи 7 названного Федерального закона, не может
являться основанием для отказа в предоставлении заявителю
государственной или муниципальной услуги.
Согласно материалам дела налоговый орган в соответствующем порядке и в
пределах установленного срока на основании заявления М.М.Е. от
30.01.2013 принял 06.02.2013 решение о государственной регистрации
прекращения деятельности физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя.
Последующее получение регистрирующим органом сведений из Пенсионного
фонда Российской Федерации о непредставлении предпринимателем
необходимой информации не может являться основанием для отмены
Инспекцией ранее принятого ею решения, поскольку, подобное право не
закреплено в Законе N 129-ФЗ.
Законодатель предусмотрел лишь возможность обжалования принятого
Инспекцией решения о государственной регистрации или об отказе в
регистрации заинтересованным лицом в вышестоящий регистрирующий орган
или в суд.
В статье 4 Закона N 129-ФЗ указано, что к исправлению технической ошибки
отнесено внесение исправлений в сведения, включенные в записи
государственных реестров на электронных носителях, не соответствующие
сведениям, содержащимся в документах, на основании которых внесены такие
записи.
В рассматриваемом случае запись в ЕГРИП о прекращении физическим лицом
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя соответствовала
принятому в бумажном виде решению от 06.02.2013 N 67 о государственной
регистрации, которое не было оспорено в вышестоящем регистрирующем
органе или в суде заинтересованным лицом.
Следовательно, внесение в ЕГРИП записи о прекращении деятельности
физического лица в качестве предпринимателя на основании принятого и не
отмененного в установленном порядке решения Инспекции о прекращении
деятельности предпринимателя не может рассматриваться в качестве
технической ошибки, которую регистрирующий орган вправе самостоятельно
исправить.
Таким образом, Инспекция не имела оснований для принятия решения об
ошибочной записи о прекращении деятельности М.М.Е. в качестве
индивидуального предпринимателя.
Суды обоснованно отклонили доводы налогового органа о пропуске
заявителем срока на обжалование его решения.
Согласно части 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации заявление может быть подано в арбитражный суд в
течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало
известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не
установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине
срок подачи заявления может быть восстановлен судом.
Как установлено судом первой инстанции, М.М.Е. узнала о принятом
Инспекцией решении только в июле 2014 года из поступившего в ее адрес
постановления о возбуждении исполнительного производства от 29.05.2014
N 14842/14/31/47 о взыскании 32 782 руб. 88 коп. страховых взносов на
основании постановления Пенсионного фонда Российской Федерации по делу
N 05701390034364.
Почтовое уведомление, на которое ссылается Инспекция, не может
достоверно свидетельствовать о получении заявителем информации о
принятом решении от 20.02.2013, поскольку заполнено с нарушением
требований к порядку его оформления, а именно: не содержит полный адрес
получателя (не указан номер дома и квартиры).
В материалах дела отсутствует реестр отправленной корреспонденции с
отметкой почты, подтверждающий направление в адрес М.М.Е.
соответствующих документов об отмене прекращения деятельности
предпринимателя, о получении которых в Инспекцию вернулось спорное
почтовое уведомление.
Таким образом, налоговый орган не представил иных доказательств,
достоверно свидетельствующих о том, что М.М.Е. было известно о принятом
Инспекцией решении от 20.02.2013 до июля 2014 года.
Суды правильно применили нормы материального и процессуального права, их
выводы соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле
доказательствам.
В связи с этим кассационная инстанция не находит оснований для иной
оценки представленных сторонами доказательств и обстоятельств,
установленных судами, а также сделанных ими выводов.
наделяют регистрирующий орган правом отмены ранее принятых им же
решений, а внесение в ЕГРИП записи о прекращении деятельности
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя на основании
принятого и не отмененного в установленном порядке решения Инспекции о
государственной регистрации не может рассматриваться в качестве
технической ошибки, которую регистрирующий орган вправе самостоятельно
исправить, суды пришли к выводу о том, что оспариваемое заявителем
решение о признании ошибочной записи о прекращении деятельности
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя противоречит
нормам действующего законодательства.
По делу N А56-58680/2014 М.М.Е. обратилась в Арбитражный суд города
Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о признании
недействительным решения Инспекции от 20.02.2013 N 135 о признании
ошибочной записи о прекращении деятельности в качестве индивидуального
предпринимателя и о возложении на Инспекцию обязанности устранить
допущенные нарушения.
Решением от 02.12.2014 требования заявителя удовлетворены.
Постановлением апелляционного суда от 02.04.2015 решение суда оставлено
без изменения.
В кассационной жалобе инспекция, ссылаясь на неправильное применение
судами норм материального и процессуального права и несоответствие их
выводов фактическим обстоятельствам дела, просила решение от 02.12.2014
и постановление от 02.04.2015 отменить, направить дело на новое
рассмотрение.
Суд кассационной инстанции пришел к выводу об отсутствии оснований для
отмены обжалуемых судебных актов.
Как следовало из материалов дела, М.М.Е. 12.03.1998 была
зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя в
Приозерском территориальном отделении Учреждения юстиции Ленинградской
областной регистрационной палаты.
В Инспекцию 30.01.2013 поступило заявление М.М.Е. о государственной
регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве
индивидуального предпринимателя, что подтверждается соответствующим
заявлением и распиской в получении документов, представленных в
регистрирующий орган.
Инспекция 06.02.2013 приняла решение N 67 о внесении в Единый
государственный реестр индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП)
сведений о прекращении физическим лицом деятельности в качестве
индивидуального предпринимателя на основании принятого им решения и
выдала М.М.Е. свидетельство от 06.02.2013 серии 47 N 002714798 о
государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в
качестве индивидуального предпринимателя, а также уведомление от
06.02.2013 о снятии с учета физического лица в налоговом органе.
Регистрирующий орган 20.02.2013 принял решение N 135 о признании
ошибочной записи в ЕГРИП о прекращении деятельности в качестве
индивидуального предпринимателя в связи с технической ошибкой,
допущенной регистрирующим органом.
На основании указанного решения в ЕГРИП была внесена запись об ошибочном
внесении записи о прекращении деятельности М.М.Е. в качестве
индивидуального предпринимателя.
В соответствии с пунктом 1 статьи 22.3 Федерального закона от 08.08.2001
N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей" (далее - Закон N 129-ФЗ) государственная регистрация
при прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального
предпринимателя в связи с принятием им решения о прекращении данной
деятельности осуществляется на основании представляемых в регистрирующий
орган следующих документов: а) подписанного заявителем заявления о
государственной регистрации по форме, утвержденной уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти; б) документа об уплате государственной пошлины; в) документа,
подтверждающего представление в территориальный орган Пенсионного фонда
Российской Федерации сведений в соответствии с подпунктами 1-8 пункта 2
статьи 6 и пунктом 2 статьи 11 Федерального закона "Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования" и в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона "О
дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и
государственной поддержке формирования пенсионных накоплений". В случае,
если предусмотренный настоящим подпунктом документ не представлен
заявителем, указанный документ (содержащиеся в нем сведения)
предоставляется по межведомственному запросу регистрирующего органа
соответствующим территориальным органом Пенсионного фонда Российской
Федерации в электронной форме в порядке и сроки, которые установлены
Правительством Российской Федерации.
В силу подпункта "з" пункта 1 статьи 23 Закона N 129-ФЗ отказ в
государственной регистрации осуществляется, в частности, при наличии
сведений о невыполнении требований подпункта "в" пункта 1 статьи 22.3
Закона N 129-ФЗ.
В соответствии с пунктом 15 статьи 15 Федерального закона от 24.07.2009
N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования" (далее - Закон N 212-ФЗ) в
случае прекращения деятельности организации в связи с ее ликвидацией
либо прекращения физическим лицом деятельности в качестве
индивидуального предпринимателя до конца расчетного периода плательщики
страховых взносов, указанные в "а" и "б" пункта 1 части 1 статьи 5
названного Федерального закона, обязаны до дня подачи в регистрирующий
орган заявления о государственной регистрации юридического лица в связи
с его ликвидацией либо заявления о государственной регистрации
прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального
предпринимателя соответственно представить в орган контроля за уплатой
страховых взносов расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам
за период с начала расчетного периода по день представления указанного
расчета включительно. Указанный расчет может быть представлен в форме
электронного документа в соответствии с требованиями части 10 указанной
статьи. Разница между суммой страховых взносов, подлежащей уплате в
соответствии с указанным расчетом, и суммами страховых взносов,
уплаченными плательщиками страховых взносов с начала расчетного периода,
подлежит уплате в течение 15 календарных дней со дня подачи такого
расчета или возврату плательщику страховых взносов в соответствии со
статьей 26 названного Федерального закона.
Податель жалобы полагает, что им правомерно принято решение о признании
ошибочной записи о прекращении деятельности предпринимателя от
20.02.2013, поскольку в порядке межведомственного взаимодействия от
Пенсионного фонда были получены данные о том, что предприниматель М.М.Е.
не представляла сведения, предусмотренные пунктом 15 статьи 15 Закона
N 212-ФЗ.
Указанный довод подлежит отклонению по следующим основаниям.
В статье 8 Закона N 129-ФЗ определено, что государственная регистрация
осуществляется в срок не более чем пять рабочих дней со дня
представления документов в регистрирующий орган.
В соответствии с пунктом 5 Правил представления в регистрирующий орган
иными государственными органами сведений в электронной форме,
необходимых для осуществления государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, а также для ведения Единых
государственных реестров юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 22.12.2011 N 1092, представление в регистрирующий орган
территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации
документа, предусмотренного подпунктом "в" пункта 1 статьи 22.3 Закона
N 129-ФЗ, осуществляется в течение 2 рабочих дней, следующих за днем
получения межведомственного запроса регистрирующего органа.
Согласно пункту 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010
N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг" (далее - Закон N 210-ФЗ) органы, предоставляющие государственные
услуги, не вправе требовать от заявителя представления документов и
информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих
государственные услуги, иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
предусмотренных частью 1 статьи 1 названного Федерального закона
государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
В силу части 6 статьи 7.1 Закона N 210-ФЗ непредставление
(несвоевременное представление) органом или организацией по
межведомственному запросу документов и информации, указанных в пункте 2
части 1 статьи 7 названного Федерального закона, в орган, указанный в
абзаце первом части 1 статьи 7 названного Федерального закона, не может
являться основанием для отказа в предоставлении заявителю
государственной или муниципальной услуги.
Согласно материалам дела налоговый орган в соответствующем порядке и в
пределах установленного срока на основании заявления М.М.Е. от
30.01.2013 принял 06.02.2013 решение о государственной регистрации
прекращения деятельности физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя.
Последующее получение регистрирующим органом сведений из Пенсионного
фонда Российской Федерации о непредставлении предпринимателем
необходимой информации не может являться основанием для отмены
Инспекцией ранее принятого ею решения, поскольку, подобное право не
закреплено в Законе N 129-ФЗ.
Законодатель предусмотрел лишь возможность обжалования принятого
Инспекцией решения о государственной регистрации или об отказе в
регистрации заинтересованным лицом в вышестоящий регистрирующий орган
или в суд.
В статье 4 Закона N 129-ФЗ указано, что к исправлению технической ошибки
отнесено внесение исправлений в сведения, включенные в записи
государственных реестров на электронных носителях, не соответствующие
сведениям, содержащимся в документах, на основании которых внесены такие
записи.
В рассматриваемом случае запись в ЕГРИП о прекращении физическим лицом
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя соответствовала
принятому в бумажном виде решению от 06.02.2013 N 67 о государственной
регистрации, которое не было оспорено в вышестоящем регистрирующем
органе или в суде заинтересованным лицом.
Следовательно, внесение в ЕГРИП записи о прекращении деятельности
физического лица в качестве предпринимателя на основании принятого и не
отмененного в установленном порядке решения Инспекции о прекращении
деятельности предпринимателя не может рассматриваться в качестве
технической ошибки, которую регистрирующий орган вправе самостоятельно
исправить.
Таким образом, Инспекция не имела оснований для принятия решения об
ошибочной записи о прекращении деятельности М.М.Е. в качестве
индивидуального предпринимателя.
Суды обоснованно отклонили доводы налогового органа о пропуске
заявителем срока на обжалование его решения.
Согласно части 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации заявление может быть подано в арбитражный суд в
течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало
известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не
установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине
срок подачи заявления может быть восстановлен судом.
Как установлено судом первой инстанции, М.М.Е. узнала о принятом
Инспекцией решении только в июле 2014 года из поступившего в ее адрес
постановления о возбуждении исполнительного производства от 29.05.2014
N 14842/14/31/47 о взыскании 32 782 руб. 88 коп. страховых взносов на
основании постановления Пенсионного фонда Российской Федерации по делу
N 05701390034364.
Почтовое уведомление, на которое ссылается Инспекция, не может
достоверно свидетельствовать о получении заявителем информации о
принятом решении от 20.02.2013, поскольку заполнено с нарушением
требований к порядку его оформления, а именно: не содержит полный адрес
получателя (не указан номер дома и квартиры).
В материалах дела отсутствует реестр отправленной корреспонденции с
отметкой почты, подтверждающий направление в адрес М.М.Е.
соответствующих документов об отмене прекращения деятельности
предпринимателя, о получении которых в Инспекцию вернулось спорное
почтовое уведомление.
Таким образом, налоговый орган не представил иных доказательств,
достоверно свидетельствующих о том, что М.М.Е. было известно о принятом
Инспекцией решении от 20.02.2013 до июля 2014 года.
Суды правильно применили нормы материального и процессуального права, их
выводы соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле
доказательствам.
В связи с этим кассационная инстанция не находит оснований для иной
оценки представленных сторонами доказательств и обстоятельств,
установленных судами, а также сделанных ими выводов.
Счет в банке
Помочь решить проблему «спящих» счетов в банках хочет Федеральная
налоговая служба (ФНС), раскрыв соответствующую информацию компаниям и
гражданам. Для этого достаточно подать заявление в любую налоговую
инспекцию. Опция может быть полезна, поскольку даже по счетам, не
используемым годами, банки нередко продолжают начислять комиссии. Однако
юристы предостерегают, что инициатива налоговиков может быть сопряжена с
рисками утечки конфиденциальной информации.
ФНС обнародовала письмо №ГД-4-14/22798@, в котором сообщила о готовности
раскрывать налогоплательщикам (физическим и юридическим лицам)
информацию обо всех имеющихся у них счетах в банках. Инициатива выглядит
полезной для граждан, которые смогут через налоговиков выявить «спящие»
счета (открытые ранее в каких-то целях, но неиспользуемые). Также она
полезна и взыскателям, которые смогут выявить все счета должника и
обратить на них взыскание.
Как следует из текста письма, «обоснованием (мотивом) запроса является
конкретная цель», которую следует указать в письме-запросе. Как сообщили
в ФНС, взыскателям в запросе в качестве основания необходимо сослаться
на закон «Об исполнительном производстве». Если же нужна информация о
собственных счетах компании или гражданина, в запросе нужна ссылка на
закон «Об информатизации, информационных технологиях и о защите
информации». Кроме того, потребуется указать ФИО и паспортные данные
физлица или же наименование, ИНН и ОГРН организации. Ответ на запрос
можно получить лишь при личной явке в ИФНС, предъявив паспорт и
доверенность (если получается информация о счетах организации). В ИФНС
возможно получить лишь информацию о тех счетах, о которых сообщают
налоговикам банки,— расчетных, вкладах и депозитах. И лишь о собственных
(или счетах родственника при предоставлении доверенности от него).
Проблема «спящих» счетов актуальна, отмечают эксперты. «Проблема счетов,
не используемых клиентами, актуальна для многих банков,— отмечает
директор департамента правового обеспечения ХКФ-банка Александр
Гонтаренко.— Появляются они по ряду причин — например, счет открывается
как технический при получении гражданином кредита, потом кредит гасится,
а счет остается». При этом, продолжил он, нередки случаи, когда первые
два года банк не начислял комиссию за пользование счетом, а потом начал
— и в итоге клиент еще и оказывается должен банку. «В Банк России
поступают подобные обращения,— отметили в пресс-службе ЦБ.— В частности,
поступают жалобы на списание комиссии за обслуживание "спящего" счета
(срок действия карты давно истек, клиент счетом не пользуется,
возможности прийти лично в офис банка нет), на начисление комиссии за
период, в котором несколько месяцев не было операций по счету, а также
на то, что банк берет ежегодную комиссию за обслуживание пластиковой
карты, которая клиентом не используется». ЦБ пытался решить эту проблему
через кредитные организации. Однако полной информации о счетах регулятор
гражданам предоставить не может.
Проблему «спящие» счета представляют и для банков, которые вне
зависимости от взимания комиссий обязаны администрировать их. Но
особенные сложности возникают у кредитных организаций, когда такие счета
«просыпаются». Банк России считает подобные пробуждения подозрительными
с точки зрения антиотмывочного законодательства, что чревато
дополнительными расходами на комплаенс.
Компаниям предложение ФНС также может быть полезно. «Например, в спорах
в ИФНС о доначислении налогов, когда компания добивается отмены
обеспечительных мер в виде ограничения движения по счету,— отмечает
партнер Taxology Алексей Артюх.— Суду важно предъявить не только остатки
по счетам, но и документ из ИФНС с перечнем всех счетов».
Впрочем, в готовности ФНС раскрывать налогоплательщикам информацию об их
счетах есть и риски. «Нельзя исключать ситуаций, при которых в ИФНС
будут представлять информацию о счетах не по нотариальной, а по простой
доверенности,— отмечает глава коллегии адвокатов "Старинский, Корчаго и
партнеры" Евгений Корчаго.— В этом случае нет возможности
удостовериться, что подпись на доверенности подлинная, и информация
может стать доступна третьим лицам. И крайне важно, чтобы ФНС не
забывала об этих рисках».
налоговая служба (ФНС), раскрыв соответствующую информацию компаниям и
гражданам. Для этого достаточно подать заявление в любую налоговую
инспекцию. Опция может быть полезна, поскольку даже по счетам, не
используемым годами, банки нередко продолжают начислять комиссии. Однако
юристы предостерегают, что инициатива налоговиков может быть сопряжена с
рисками утечки конфиденциальной информации.
ФНС обнародовала письмо №ГД-4-14/22798@, в котором сообщила о готовности
раскрывать налогоплательщикам (физическим и юридическим лицам)
информацию обо всех имеющихся у них счетах в банках. Инициатива выглядит
полезной для граждан, которые смогут через налоговиков выявить «спящие»
счета (открытые ранее в каких-то целях, но неиспользуемые). Также она
полезна и взыскателям, которые смогут выявить все счета должника и
обратить на них взыскание.
Как следует из текста письма, «обоснованием (мотивом) запроса является
конкретная цель», которую следует указать в письме-запросе. Как сообщили
в ФНС, взыскателям в запросе в качестве основания необходимо сослаться
на закон «Об исполнительном производстве». Если же нужна информация о
собственных счетах компании или гражданина, в запросе нужна ссылка на
закон «Об информатизации, информационных технологиях и о защите
информации». Кроме того, потребуется указать ФИО и паспортные данные
физлица или же наименование, ИНН и ОГРН организации. Ответ на запрос
можно получить лишь при личной явке в ИФНС, предъявив паспорт и
доверенность (если получается информация о счетах организации). В ИФНС
возможно получить лишь информацию о тех счетах, о которых сообщают
налоговикам банки,— расчетных, вкладах и депозитах. И лишь о собственных
(или счетах родственника при предоставлении доверенности от него).
Проблема «спящих» счетов актуальна, отмечают эксперты. «Проблема счетов,
не используемых клиентами, актуальна для многих банков,— отмечает
директор департамента правового обеспечения ХКФ-банка Александр
Гонтаренко.— Появляются они по ряду причин — например, счет открывается
как технический при получении гражданином кредита, потом кредит гасится,
а счет остается». При этом, продолжил он, нередки случаи, когда первые
два года банк не начислял комиссию за пользование счетом, а потом начал
— и в итоге клиент еще и оказывается должен банку. «В Банк России
поступают подобные обращения,— отметили в пресс-службе ЦБ.— В частности,
поступают жалобы на списание комиссии за обслуживание "спящего" счета
(срок действия карты давно истек, клиент счетом не пользуется,
возможности прийти лично в офис банка нет), на начисление комиссии за
период, в котором несколько месяцев не было операций по счету, а также
на то, что банк берет ежегодную комиссию за обслуживание пластиковой
карты, которая клиентом не используется». ЦБ пытался решить эту проблему
через кредитные организации. Однако полной информации о счетах регулятор
гражданам предоставить не может.
Проблему «спящие» счета представляют и для банков, которые вне
зависимости от взимания комиссий обязаны администрировать их. Но
особенные сложности возникают у кредитных организаций, когда такие счета
«просыпаются». Банк России считает подобные пробуждения подозрительными
с точки зрения антиотмывочного законодательства, что чревато
дополнительными расходами на комплаенс.
Компаниям предложение ФНС также может быть полезно. «Например, в спорах
в ИФНС о доначислении налогов, когда компания добивается отмены
обеспечительных мер в виде ограничения движения по счету,— отмечает
партнер Taxology Алексей Артюх.— Суду важно предъявить не только остатки
по счетам, но и документ из ИФНС с перечнем всех счетов».
Впрочем, в готовности ФНС раскрывать налогоплательщикам информацию об их
счетах есть и риски. «Нельзя исключать ситуаций, при которых в ИФНС
будут представлять информацию о счетах не по нотариальной, а по простой
доверенности,— отмечает глава коллегии адвокатов "Старинский, Корчаго и
партнеры" Евгений Корчаго.— В этом случае нет возможности
удостовериться, что подпись на доверенности подлинная, и информация
может стать доступна третьим лицам. И крайне важно, чтобы ФНС не
забывала об этих рисках».
вторник, 28 ноября 2017 г.
Иск или приказ
Требование о расторжении договора с взысканием долга по нему суд в
порядке приказного производства не рассматривает
Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 11 июля 2017
г. N 41-КГ17-12
Суд отменил принятые ранее определения о возвращении искового заявления,
поскольку суды нижестоящих инстанций в нарушение процессуального
законодательства пришли к выводу о том, что исковое заявление,
содержащее требование о расторжении кредитного договора, подлежит
рассмотрению в порядке приказного производства
ГПК РФ определяет перечень требований, подлежащих рассмотрению в порядке
приказного производства.
Среди них - требования, основанные на сделке, совершенной в простой
письменной форме.
Относительно применения этих норм СК по гражданским делам ВС РФ
разъяснила следующее.
Установленный в ГПК РФ перечень требований является исчерпывающим.
По смыслу этих норм заявления, в которых содержатся требования, не
только указанные в перечне, но и не упомянутые в нем, рассматриваются
судом в порядке искового, а не приказного производства.
Так, в рассматриваемом деле в заявлении одновременно содержались
требования о взыскании долга по кредитному договору (составленному в
простой письменной форме) и о его расторжении.
Поскольку требование о расторжении договора не указано в упомянутом
перечне, заявление подлежало рассмотрению в порядке искового производства.
При этом производный характер требования о расторжении договора значения
не имеет.
Подписывайтесь на мой канал в Телеграм t.me/alegribov
порядке приказного производства не рассматривает
Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 11 июля 2017
г. N 41-КГ17-12
Суд отменил принятые ранее определения о возвращении искового заявления,
поскольку суды нижестоящих инстанций в нарушение процессуального
законодательства пришли к выводу о том, что исковое заявление,
содержащее требование о расторжении кредитного договора, подлежит
рассмотрению в порядке приказного производства
ГПК РФ определяет перечень требований, подлежащих рассмотрению в порядке
приказного производства.
Среди них - требования, основанные на сделке, совершенной в простой
письменной форме.
Относительно применения этих норм СК по гражданским делам ВС РФ
разъяснила следующее.
Установленный в ГПК РФ перечень требований является исчерпывающим.
По смыслу этих норм заявления, в которых содержатся требования, не
только указанные в перечне, но и не упомянутые в нем, рассматриваются
судом в порядке искового, а не приказного производства.
Так, в рассматриваемом деле в заявлении одновременно содержались
требования о взыскании долга по кредитному договору (составленному в
простой письменной форме) и о его расторжении.
Поскольку требование о расторжении договора не указано в упомянутом
перечне, заявление подлежало рассмотрению в порядке искового производства.
При этом производный характер требования о расторжении договора значения
не имеет.
Подписывайтесь на мой канал в Телеграм t.me/alegribov
О земле
Вниманию правообладателей земельных участков, не имеющих точных границ!
Информация Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии от 24 октября 2017 г. "Отсутствие межевания не лишает права
собственности, но повышает риски споров о границах"
С 1 января 2017 г. отношения, возникающие в связи с проведением
кадастрового учета недвижимости и госрегистрации прав на нее, являются
предметом регулирования Закона о госрегистрации недвижимости.
При этом не установлена обязанность правообладателей земельных участков
обеспечить до определенной даты уточнение местоположения границ
земельных участков (провести межевание) и внесение таких сведений в
ЕГРН. Таким образом, данные операции выполняются по усмотрению
правообладателей и сроками не ограничиваются.
Однако Росреестр рекомендует правообладателям земельных участков, не
имеющих точных границ, рассмотреть возможность проведения межевания.
Внесение в ЕГРН сведений о границах избавит от проблем из-за возможных
споров, в т. ч. с соседями и с органами публичной власти.
Информация Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии от 24 октября 2017 г. "Отсутствие межевания не лишает права
собственности, но повышает риски споров о границах"
С 1 января 2017 г. отношения, возникающие в связи с проведением
кадастрового учета недвижимости и госрегистрации прав на нее, являются
предметом регулирования Закона о госрегистрации недвижимости.
При этом не установлена обязанность правообладателей земельных участков
обеспечить до определенной даты уточнение местоположения границ
земельных участков (провести межевание) и внесение таких сведений в
ЕГРН. Таким образом, данные операции выполняются по усмотрению
правообладателей и сроками не ограничиваются.
Однако Росреестр рекомендует правообладателям земельных участков, не
имеющих точных границ, рассмотреть возможность проведения межевания.
Внесение в ЕГРН сведений о границах избавит от проблем из-за возможных
споров, в т. ч. с соседями и с органами публичной власти.
понедельник, 27 ноября 2017 г.
Третейское
Третейское разбирательство не должно использоваться для создания
искусственной задолженности в целях банкротства
Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 17 октября
2017 г. N 310-ЭС17-8992
Суд отменил принятые ранее судебные акты и направил на новое
рассмотрение дело о выдаче исполнительного листа на принудительное
исполнение решения третейского суда, поскольку при рассмотрении судами
таких заявлений необходимо учитывать разумность и добросовестность
действий и поведения участников гражданских правоотношений в той
степени, в какой это будет необходимо для обеспечения защиты прав и
законных интересов третьих лиц, не участвовавших в деле, но о правах и
обязанностях которых арбитражный суд принял судебный акт, в частности -
кредиторов
В споре о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение
решения третейского суда СК по экономическим спорам ВС РФ разъяснила
следующее.
Арбитражный суд отказывает в выдаче исполнительного листа на
принудительное исполнение решения третейского суда, если оно
противоречит публичному порядку Российской Федерации.
Довод о нарушении такого порядка вправе заявить и лица, которые не
участвовали в деле, но чьи права (интересы) затронуты третейским
решением. Они могут это сделать до установления правовой определенности
по делу в рамках последовательной процедуры обжалования судебного акта.
Защита охраняемых интересов третьих лиц, в т. ч. в отношениях с
неплатежеспособным должником, - функция правосудия, являющаяся элементом
публичного порядка.
Так, в рассматриваемом случае надо было дать оценку доводам временного
управляющего о том, что стороны третейского разбирательства специально
создали искусственную задолженность, которая затем и послужила поводом
для возбуждения дела о банкротстве.
Как подчеркнула Коллегия, подобное поведение участников гражданского
оборота, фактически направленное на создание искусственной
задолженности, при отсутствии доказательств обратного, представляет
собой злоупотребления правом. Данные действия являются и формой
незаконного использования третейского разбирательства. Такие интересы
судебной защите не подлежат.
Иной подход создает возможность удовлетворения требований одного из
кредиторов должника без учета прав и интересов остальных, а
следовательно, для нарушения публичного порядка.
Подписывайтесь на мой канал в Телеграм t.me/alegribov
искусственной задолженности в целях банкротства
Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 17 октября
2017 г. N 310-ЭС17-8992
Суд отменил принятые ранее судебные акты и направил на новое
рассмотрение дело о выдаче исполнительного листа на принудительное
исполнение решения третейского суда, поскольку при рассмотрении судами
таких заявлений необходимо учитывать разумность и добросовестность
действий и поведения участников гражданских правоотношений в той
степени, в какой это будет необходимо для обеспечения защиты прав и
законных интересов третьих лиц, не участвовавших в деле, но о правах и
обязанностях которых арбитражный суд принял судебный акт, в частности -
кредиторов
В споре о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение
решения третейского суда СК по экономическим спорам ВС РФ разъяснила
следующее.
Арбитражный суд отказывает в выдаче исполнительного листа на
принудительное исполнение решения третейского суда, если оно
противоречит публичному порядку Российской Федерации.
Довод о нарушении такого порядка вправе заявить и лица, которые не
участвовали в деле, но чьи права (интересы) затронуты третейским
решением. Они могут это сделать до установления правовой определенности
по делу в рамках последовательной процедуры обжалования судебного акта.
Защита охраняемых интересов третьих лиц, в т. ч. в отношениях с
неплатежеспособным должником, - функция правосудия, являющаяся элементом
публичного порядка.
Так, в рассматриваемом случае надо было дать оценку доводам временного
управляющего о том, что стороны третейского разбирательства специально
создали искусственную задолженность, которая затем и послужила поводом
для возбуждения дела о банкротстве.
Как подчеркнула Коллегия, подобное поведение участников гражданского
оборота, фактически направленное на создание искусственной
задолженности, при отсутствии доказательств обратного, представляет
собой злоупотребления правом. Данные действия являются и формой
незаконного использования третейского разбирательства. Такие интересы
судебной защите не подлежат.
Иной подход создает возможность удовлетворения требований одного из
кредиторов должника без учета прав и интересов остальных, а
следовательно, для нарушения публичного порядка.
Подписывайтесь на мой канал в Телеграм t.me/alegribov
Имущество
Имущество, приобретенное во время брака, но на личные средства одного из
супругов, не является их совместной собственностью
Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 22 августа
2017 г. N 5-КГ17-130
Апелляционное определение по иску о взыскании алиментов, разделе
совместно нажитого имущества отменено, дело передано на новое
рассмотрение, поскольку суд не принял от сторон новые доказательства и
не исследовал уже имеющиеся в деле
Бывший супруг настаивал на том, что купленная им в период брака квартира
является его личной собственностью, а не общим имуществом.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ указала, что в
этом случае необходимо выяснить, на какие средства (личные или общие)
приобреталось спорное имущество.
Имущество, приобретенное в период брака, но на средства, принадлежавшие
одному из супругов лично, исключается из режима общей совместной
собственности.
Первая инстанция решила, что квартира куплена на личные средства
супруга. Так, у него и его родителей имелась недвижимость, которая была
реализована для приобретения спорной квартиры. Последняя куплена всего
через 3,5 месяца после свадьбы. Также суд учел постоянную
высокооплачиваемую работу супруга, продажу автомобиля, заключение им
договоров на подбор квартиры с целью покупки.
Апелляционная же инстанция, которая приняла противоположное решение, в
нарушение АПК РФ не обосновала свои выводы. Поэтому дело направлено на
новое рассмотрение.
Подписывайтесь на мой канал в Телеграм t.me/alegribov
супругов, не является их совместной собственностью
Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 22 августа
2017 г. N 5-КГ17-130
Апелляционное определение по иску о взыскании алиментов, разделе
совместно нажитого имущества отменено, дело передано на новое
рассмотрение, поскольку суд не принял от сторон новые доказательства и
не исследовал уже имеющиеся в деле
Бывший супруг настаивал на том, что купленная им в период брака квартира
является его личной собственностью, а не общим имуществом.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ указала, что в
этом случае необходимо выяснить, на какие средства (личные или общие)
приобреталось спорное имущество.
Имущество, приобретенное в период брака, но на средства, принадлежавшие
одному из супругов лично, исключается из режима общей совместной
собственности.
Первая инстанция решила, что квартира куплена на личные средства
супруга. Так, у него и его родителей имелась недвижимость, которая была
реализована для приобретения спорной квартиры. Последняя куплена всего
через 3,5 месяца после свадьбы. Также суд учел постоянную
высокооплачиваемую работу супруга, продажу автомобиля, заключение им
договоров на подбор квартиры с целью покупки.
Апелляционная же инстанция, которая приняла противоположное решение, в
нарушение АПК РФ не обосновала свои выводы. Поэтому дело направлено на
новое рассмотрение.
Подписывайтесь на мой канал в Телеграм t.me/alegribov
пятница, 24 ноября 2017 г.
Продажа недвиж
Неоднократная продажа недвижимости должника оспорена как предбанкротная
сделка. Каковы последствия?
Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 9 октября
2017 г. N 308-ЭС15-6280
Суд оставил в силе постановление апелляционного суда об удовлетворении
заявления о признании недействительным договора купли-продажи
недвижимого имущества, отменив постановление кассационной инстанции,
поскольку вывод окружного суда о том, что принятие судебного решения о
применении последствий недействительности первой сделки путем взыскания
со стороны этой сделки стоимости вещи препятствует удовлетворению иска о
виндикации данной вещи, является ошибочным
Перед банкротством должник продал по заниженной цене недвижимость,
которая впоследствии была перепродана.
СК по экономическим спорам ВС РФ согласилась с тем, что имела место
сделка, совершенная в целях причинить вред имущественным правам кредиторов.
Как подчеркнула Коллегия, ранее уже пояснялось, что явно заниженная цена
продаваемого имущества может свидетельствовать о недобросовестности
приобретателя.
Намереваясь приобрести имущество по явно заниженной стоимости,
покупатель, проявляя осмотрительность, должен предпринять меры,
направленные на проверку юридической судьбы вещи.
Также Коллегия пояснила, что конкурсная масса в таком случае может быть
защищена путем предъявления арбитражным управляющим как иска об
оспаривании первой сделки об отчуждении имущества и применении
последствий ее недействительности (в виде взыскания стоимости с первого
покупателя), так и иска об истребовании этого же имущества из
незаконного владения конечного приобретателя.
Виндикационный иск не подлежит удовлетворению, если к моменту его
рассмотрения стоимость вещи уже будет полностью возвращена должнику
стороной первой сделки.
В иных случаях допускается вынесение двух судебных актов: о применении
последствий недействительности сделки путем взыскания стоимости вещи с
первого приобретателя и о ее виндикации у конечного приобретателя.
При наличии таких судебных актов если один из них будет исполнен,
исполнительное производство по второму оканчивается. Т. е. механизм,
ограничивающий возможность должника восстановить владение вещью и
одновременно получить ее стоимость, применяется уже на стадии исполнения
этих актов.
Подписывайтесь на мой канал в Телеграм t.me/alegribov
сделка. Каковы последствия?
Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 9 октября
2017 г. N 308-ЭС15-6280
Суд оставил в силе постановление апелляционного суда об удовлетворении
заявления о признании недействительным договора купли-продажи
недвижимого имущества, отменив постановление кассационной инстанции,
поскольку вывод окружного суда о том, что принятие судебного решения о
применении последствий недействительности первой сделки путем взыскания
со стороны этой сделки стоимости вещи препятствует удовлетворению иска о
виндикации данной вещи, является ошибочным
Перед банкротством должник продал по заниженной цене недвижимость,
которая впоследствии была перепродана.
СК по экономическим спорам ВС РФ согласилась с тем, что имела место
сделка, совершенная в целях причинить вред имущественным правам кредиторов.
Как подчеркнула Коллегия, ранее уже пояснялось, что явно заниженная цена
продаваемого имущества может свидетельствовать о недобросовестности
приобретателя.
Намереваясь приобрести имущество по явно заниженной стоимости,
покупатель, проявляя осмотрительность, должен предпринять меры,
направленные на проверку юридической судьбы вещи.
Также Коллегия пояснила, что конкурсная масса в таком случае может быть
защищена путем предъявления арбитражным управляющим как иска об
оспаривании первой сделки об отчуждении имущества и применении
последствий ее недействительности (в виде взыскания стоимости с первого
покупателя), так и иска об истребовании этого же имущества из
незаконного владения конечного приобретателя.
Виндикационный иск не подлежит удовлетворению, если к моменту его
рассмотрения стоимость вещи уже будет полностью возвращена должнику
стороной первой сделки.
В иных случаях допускается вынесение двух судебных актов: о применении
последствий недействительности сделки путем взыскания стоимости вещи с
первого приобретателя и о ее виндикации у конечного приобретателя.
При наличии таких судебных актов если один из них будет исполнен,
исполнительное производство по второму оканчивается. Т. е. механизм,
ограничивающий возможность должника восстановить владение вещью и
одновременно получить ее стоимость, применяется уже на стадии исполнения
этих актов.
Подписывайтесь на мой канал в Телеграм t.me/alegribov
Квартира
За убытки конечного покупателя в цепочке продаж ответит лицо, изначально
продавшее объект дважды
Квартира умышленно была продана сразу двум лицам. Далее последовали две
цепочки перепродаж, в одной из которых конечный покупатель был лишен
квартиры. Его иск о взыскании с последнего продавца стоимости квартиры
был удовлетворен, но получить удалось только часть денег. Следующим
шагом потерпевшего стала попытка взыскать убытки с первого продавца,
который продал квартиру дважды.
Первая и апелляционная инстанции посчитали недоказанным, что первый и
последний продавцы действовали совместно и есть причинно-следственная
связь между убытками и действиями первого продавца. Поэтому суды
отказали истцу, отметив, что он реализовал свое право на защиту, когда
подал иск о применении последствий недействительности сделки.
ВС РФ решил, что в этой ситуации можно предъявить требования к тому, чьи
действия стали первопричиной вреда, - первому продавцу в цепочке.
Основание для этого дает п. 1 ст. 1064 ГК РФ. Такому иску не
препятствует даже то, что по другому делу есть решение о взыскании денег
за квартиру с непосредственного продавца в пользу конечного покупателя.
Правонарушитель должен отвечать, если факт нарушения доказан и потери не
возмещены контрагентом по сделке.
Полагаем, что ВС РФ, говоря о потерях, имел в виду не только сумму,
уплаченную за квартиру. Возмещение вреда включает компенсацию и тех
расходов, которые потерпевший понес для восстановления своего права. Не
исключено, что суд, пересмотрев дело, возместит ему затраты на
приобретение другого жилья.
Документ: Обзор судебной практики ВС РФ N 4 (2017), утвержденный
Президиумом ВС РФ 15.11.2017
продавшее объект дважды
Квартира умышленно была продана сразу двум лицам. Далее последовали две
цепочки перепродаж, в одной из которых конечный покупатель был лишен
квартиры. Его иск о взыскании с последнего продавца стоимости квартиры
был удовлетворен, но получить удалось только часть денег. Следующим
шагом потерпевшего стала попытка взыскать убытки с первого продавца,
который продал квартиру дважды.
Первая и апелляционная инстанции посчитали недоказанным, что первый и
последний продавцы действовали совместно и есть причинно-следственная
связь между убытками и действиями первого продавца. Поэтому суды
отказали истцу, отметив, что он реализовал свое право на защиту, когда
подал иск о применении последствий недействительности сделки.
ВС РФ решил, что в этой ситуации можно предъявить требования к тому, чьи
действия стали первопричиной вреда, - первому продавцу в цепочке.
Основание для этого дает п. 1 ст. 1064 ГК РФ. Такому иску не
препятствует даже то, что по другому делу есть решение о взыскании денег
за квартиру с непосредственного продавца в пользу конечного покупателя.
Правонарушитель должен отвечать, если факт нарушения доказан и потери не
возмещены контрагентом по сделке.
Полагаем, что ВС РФ, говоря о потерях, имел в виду не только сумму,
уплаченную за квартиру. Возмещение вреда включает компенсацию и тех
расходов, которые потерпевший понес для восстановления своего права. Не
исключено, что суд, пересмотрев дело, возместит ему затраты на
приобретение другого жилья.
Документ: Обзор судебной практики ВС РФ N 4 (2017), утвержденный
Президиумом ВС РФ 15.11.2017
четверг, 23 ноября 2017 г.
Выписка из ЕГРН
Третьим лицам не удастся получить в Росреестре сведения о
правообладателях жилого дома
Кассационное определение СК по административным делам Верховного Суда РФ
от 27 сентября 2017 г. N 5-КГ17-126
Оспаривались действия Росреестра, который предоставил заявителям выписку
из ЕГРН об интересующих их жилых домах без указания ФИО собственников.
По мнению заявителей, этим было нарушено их право получать информацию.
Однако Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда РФ
отклонила эти доводы. Она подтвердила, что в данном случае у суда
имелись основания для прекращения производства по делу.
Доступ к персональным данным правообладателя жилых объектов ограничен в
силу закона.
Третьи лица не вправе получать такие сведения без согласия субъекта
персональных данных.
Требования заявителей со всей очевидностью направлены на получение
информации, доступ к которой ограничен. При таких обстоятельствах их
права и законные интересы не нарушаются и не затрагиваются.
правообладателях жилого дома
Кассационное определение СК по административным делам Верховного Суда РФ
от 27 сентября 2017 г. N 5-КГ17-126
Оспаривались действия Росреестра, который предоставил заявителям выписку
из ЕГРН об интересующих их жилых домах без указания ФИО собственников.
По мнению заявителей, этим было нарушено их право получать информацию.
Однако Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда РФ
отклонила эти доводы. Она подтвердила, что в данном случае у суда
имелись основания для прекращения производства по делу.
Доступ к персональным данным правообладателя жилых объектов ограничен в
силу закона.
Третьи лица не вправе получать такие сведения без согласия субъекта
персональных данных.
Требования заявителей со всей очевидностью направлены на получение
информации, доступ к которой ограничен. При таких обстоятельствах их
права и законные интересы не нарушаются и не затрагиваются.
Авторство фото
Как доказать авторство фото?
Постановление Суда по интеллектуальным правам от 25 сентября 2017 г. №
С01-664/2017 по делу N А57-29754/2016
Суд оставил без изменения принятое ранее по делу постановление, которым
удовлетворено требование о взыскании компенсации за нарушение авторских
прав на фотографическое произведение и судебных расходов, поскольку
воспроизведение изображения фотографического произведения ответчиком
было осуществлено без разрешения правообладателя, в связи с чем,
действия ответчика являются неправомерными, нарушающими исключительные
авторские права
В споре о нарушении авторских прав на фотографическое произведение Суд
по интеллектуальным правам отметил в т. ч. следующее.
Законодательство не устанавливает никаких специальных условий, которые
были бы необходимы для того, чтобы признать фотографическое произведение
объектом авторского права и предоставить ему соответствующую охрану.
В связи с этим автор (фотограф) уже в силу самого факта создания
произведения (любой фотографии) обладает авторскими правами на него вне
зависимости от его художественного значения и ценности.
По ГК РФ для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не
требуется регистрировать произведение или соблюдать какие-либо иные
формальности.
Так, в рассматриваемом деле истец в подтверждение факта принадлежности
ему авторского права на спорное произведение представил протокол осмотра
доказательств, удостоверенных нотариусом.
Согласно этому протоколу был осмотрен фотоаппарат (определенной марки,
модели и т. д.), а также файл, в свойствах которого указывались сведения
о дате съемки, авторе и аппарате, на который совершалось
фотографирование. При этом доказательств, опровергающих такое авторство,
ответчик не представил.
Постановление Суда по интеллектуальным правам от 25 сентября 2017 г. №
С01-664/2017 по делу N А57-29754/2016
Суд оставил без изменения принятое ранее по делу постановление, которым
удовлетворено требование о взыскании компенсации за нарушение авторских
прав на фотографическое произведение и судебных расходов, поскольку
воспроизведение изображения фотографического произведения ответчиком
было осуществлено без разрешения правообладателя, в связи с чем,
действия ответчика являются неправомерными, нарушающими исключительные
авторские права
В споре о нарушении авторских прав на фотографическое произведение Суд
по интеллектуальным правам отметил в т. ч. следующее.
Законодательство не устанавливает никаких специальных условий, которые
были бы необходимы для того, чтобы признать фотографическое произведение
объектом авторского права и предоставить ему соответствующую охрану.
В связи с этим автор (фотограф) уже в силу самого факта создания
произведения (любой фотографии) обладает авторскими правами на него вне
зависимости от его художественного значения и ценности.
По ГК РФ для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не
требуется регистрировать произведение или соблюдать какие-либо иные
формальности.
Так, в рассматриваемом деле истец в подтверждение факта принадлежности
ему авторского права на спорное произведение представил протокол осмотра
доказательств, удостоверенных нотариусом.
Согласно этому протоколу был осмотрен фотоаппарат (определенной марки,
модели и т. д.), а также файл, в свойствах которого указывались сведения
о дате съемки, авторе и аппарате, на который совершалось
фотографирование. При этом доказательств, опровергающих такое авторство,
ответчик не представил.
среда, 22 ноября 2017 г.
Закупки 223-ФЗ
В антимонопольный орган участник закупки, проводимой по 223-ФЗ, может
обжаловать не все действия заказчика
Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 2 октября
2017 г. N 309-КГ17-7502
Суд отменил вынесенные ранее по делу судебные постановления и признал
недействительным решение антимонопольного органа, поскольку истцом не
допущено нарушений требований законодательства о защите конкуренции
Перечень оснований, по которым участник закупки, проводимой по 223-ФЗ,
вправе обжаловать действия (бездействия) заказчика, четко определен в
этом законе.
Данный перечень является исчерпывающим, т. е. иные действия
(бездействия) заказчика подлежат обжалованию в судебном порядке.
Такую позицию выразила СК по экономическим спорам ВС РФ, пояснив в т. ч.
следующее.
В отличие от закупок, осуществляемых по 44-ФЗ, первоочередной целью
223-ФЗ является создание условий для удовлетворения потребностей
заказчиков в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены,
качества и надежности. Это предполагает относительную свободу заказчиков
в определении условий закупок.
Таким образом, воля законодателя не направлена на то, чтобы предоставить
антимонопольному органу тот же объем полномочий по оперативному
вмешательству в закупки, проводимые по 223-ФЗ, какими данный орган
обладает в отношении закупок для публичных нужд и в иных случаях, когда
торги обязательны (например, в связи с исполнительным производством,
ведением банкротных процедур).
обжаловать не все действия заказчика
Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 2 октября
2017 г. N 309-КГ17-7502
Суд отменил вынесенные ранее по делу судебные постановления и признал
недействительным решение антимонопольного органа, поскольку истцом не
допущено нарушений требований законодательства о защите конкуренции
Перечень оснований, по которым участник закупки, проводимой по 223-ФЗ,
вправе обжаловать действия (бездействия) заказчика, четко определен в
этом законе.
Данный перечень является исчерпывающим, т. е. иные действия
(бездействия) заказчика подлежат обжалованию в судебном порядке.
Такую позицию выразила СК по экономическим спорам ВС РФ, пояснив в т. ч.
следующее.
В отличие от закупок, осуществляемых по 44-ФЗ, первоочередной целью
223-ФЗ является создание условий для удовлетворения потребностей
заказчиков в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены,
качества и надежности. Это предполагает относительную свободу заказчиков
в определении условий закупок.
Таким образом, воля законодателя не направлена на то, чтобы предоставить
антимонопольному органу тот же объем полномочий по оперативному
вмешательству в закупки, проводимые по 223-ФЗ, какими данный орган
обладает в отношении закупок для публичных нужд и в иных случаях, когда
торги обязательны (например, в связи с исполнительным производством,
ведением банкротных процедур).
вторник, 21 ноября 2017 г.
При проверке
Если организация не обеспечила присутствие при проверке руководителя или
иного уполномоченного представителя...
Постановление Верховного Суда РФ от 20 июля 2017 г. N 49-АД17-9
Суд отменил принятые ранее судебные акты и прекратил производство по
делу о привлечении общества к административной ответственности за
воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа
государственного ветеринарного надзора по проведению проверки и за
уклонение от проведения проверки, повлекшие невозможность её проведения,
в связи с истечением срока давности привлечения к административной
ответственности
Организации был назначен административный штраф за воспрепятствование
законной деятельности должностного лица органа государственного контроля
(надзора). Основание - при внеплановой выездной проверке не было
обеспечено присутствие ее руководителя или иного уполномоченного
представителя.
Верховный Суд РФ обратил внимание, что в данном случае организация
допустила бездействие. Поэтому местом совершения правонарушения является
место ее нахождения.
Таким образом, дело должно было рассматриваться по месту нахождения юрлица.
Однако это требование было нарушено.
В итоге производство по делу было прекращено за истечением сроков давности.
Подписывайтесь на мой канал в Телеграм t.me/alegribov
иного уполномоченного представителя...
Постановление Верховного Суда РФ от 20 июля 2017 г. N 49-АД17-9
Суд отменил принятые ранее судебные акты и прекратил производство по
делу о привлечении общества к административной ответственности за
воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа
государственного ветеринарного надзора по проведению проверки и за
уклонение от проведения проверки, повлекшие невозможность её проведения,
в связи с истечением срока давности привлечения к административной
ответственности
Организации был назначен административный штраф за воспрепятствование
законной деятельности должностного лица органа государственного контроля
(надзора). Основание - при внеплановой выездной проверке не было
обеспечено присутствие ее руководителя или иного уполномоченного
представителя.
Верховный Суд РФ обратил внимание, что в данном случае организация
допустила бездействие. Поэтому местом совершения правонарушения является
место ее нахождения.
Таким образом, дело должно было рассматриваться по месту нахождения юрлица.
Однако это требование было нарушено.
В итоге производство по делу было прекращено за истечением сроков давности.
Подписывайтесь на мой канал в Телеграм t.me/alegribov
Самострой
Если залогодатель оспаривает договор об ипотеке со ссылкой на то, что
заложенный объект - самострой...
Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 28 сентября
2017 г. N 305-ЭС17-5571
Суд произвел процессуальную замену ответчика, а также отменил
кассационное постановление, оставив в силе постановления суда
апелляционной инстанции об отказе в признании недействительным договора
об ипотеке, поскольку иск направлен исключительно на снятие обременения
с одновременным сохранением как самого объекта в натуре, так и записи в
государственном реестре о праве собственности истца на него
АО обратилось в суд с целью оспорить договор об ипотеке.
Как указал истец, данная сделка не получила необходимого одобрения.
Кроме того, в залог был передан объект, который после реконструкции
приобрел признаки самовольной постройки.
СК по экономическим спорам ВС РФ отклонила такие доводы и пояснила
следующее.
При оспаривании крупных сделок или совершенных с заинтересованностью
исследуется вопрос о добросовестности контрагента. Причем на последнего
не возлагается бремя доказывания своей добросовестности.
Сделка не может быть признана недействительной, если будет установлено,
что контрагент не знал (не должен был) о несоблюдении порядка ее
корпоративного одобрения.
В данном деле банк в этом вопросе проявил должную осмотрительность.
Относительно оспаривания договора по мотиву передачи в залог самовольной
постройки.
У акционеров нет полномочий на оспаривание сделки по данному основанию,
а АО как собственник такого объекта должно было обладать информацией о
нем. Тем не менее оно выразило волю на передачу здания в ипотеку и не
пыталось оспорить сделку до возбуждения в суде производства по делу об
обращении взыскания на заложенное имущество. Это свидетельствует о
злоупотреблении правом.
Кроме того, по ГК РФ недвижимость может признаваться самовольной
постройкой в рамках рассмотрения вопросов о ее сносе или о признании
права собственности на нее.
Т. е. в настоящем деле подобные обстоятельства исследованию не подлежат.
Подписывайтесь на мой канал в Телеграм t.me/alegribov
заложенный объект - самострой...
Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 28 сентября
2017 г. N 305-ЭС17-5571
Суд произвел процессуальную замену ответчика, а также отменил
кассационное постановление, оставив в силе постановления суда
апелляционной инстанции об отказе в признании недействительным договора
об ипотеке, поскольку иск направлен исключительно на снятие обременения
с одновременным сохранением как самого объекта в натуре, так и записи в
государственном реестре о праве собственности истца на него
АО обратилось в суд с целью оспорить договор об ипотеке.
Как указал истец, данная сделка не получила необходимого одобрения.
Кроме того, в залог был передан объект, который после реконструкции
приобрел признаки самовольной постройки.
СК по экономическим спорам ВС РФ отклонила такие доводы и пояснила
следующее.
При оспаривании крупных сделок или совершенных с заинтересованностью
исследуется вопрос о добросовестности контрагента. Причем на последнего
не возлагается бремя доказывания своей добросовестности.
Сделка не может быть признана недействительной, если будет установлено,
что контрагент не знал (не должен был) о несоблюдении порядка ее
корпоративного одобрения.
В данном деле банк в этом вопросе проявил должную осмотрительность.
Относительно оспаривания договора по мотиву передачи в залог самовольной
постройки.
У акционеров нет полномочий на оспаривание сделки по данному основанию,
а АО как собственник такого объекта должно было обладать информацией о
нем. Тем не менее оно выразило волю на передачу здания в ипотеку и не
пыталось оспорить сделку до возбуждения в суде производства по делу об
обращении взыскания на заложенное имущество. Это свидетельствует о
злоупотреблении правом.
Кроме того, по ГК РФ недвижимость может признаваться самовольной
постройкой в рамках рассмотрения вопросов о ее сносе или о признании
права собственности на нее.
Т. е. в настоящем деле подобные обстоятельства исследованию не подлежат.
Подписывайтесь на мой канал в Телеграм t.me/alegribov
При банкротстве
Передача имущества выделенному из фирмы юрлицу оспорена при ее
банкротстве. Как быть, если оно уже погасило часть ее долгов?
Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 28 сентября
2017 г. N 303-ЭС16-12221
Суд отменил вынесенные ранее судебные решения и направил спор о
включении требований заявителя в реестр требований кредиторов должника
на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку судами не
проверено, за счет каких средств производилась оплата по кредитным договорам
При реорганизации завода из его состава было выделено общество, к
которому, помимо части имущества, по разделительному балансу перешли в
т. ч. права и обязанности по кредитам.
Позже в рамках дела о банкротстве завода такая сделка по передаче
имущества была признана ничтожной из-за злоупотребления правом при ее
совершении.
Общество, которое в период после своего создания и до признания
указанной сделки недействительной, успело погасить часть кредитов,
обратилось в суд с целью включить требование к заводу по такой сумме
долга в реестр.
СК по экономическим спорам ВС РФ сочла, что требование должно быть
удовлетворено за счет имущества должника, оставшегося после погашения
реестровых требований кредиторов третьей очереди.
Как пояснила Коллегия, правила об обязательствах вследствие
неосновательного обогащения применяются субсидиарно к требованиям о
возврате исполненного по недействительной сделке в случае, если
восстановление нарушенного права нельзя достигнуть путем реституции.
Для таких требований применяются те же сроки предъявления, что и для
реституционных.
Ничтожная сделка недействительна независимо от признания ее таковой
судом. Поэтому сроки для предъявления реституционного требования не
могут исчисляться с момента вступления в силу судебного акта о признании
ее недействительной.
Вместе с тем Коллегия отметила, что в рассматриваемом случае для
выяснения вопроса о наличии неосновательного обогащения нужно выяснить,
за счет какого имущества (переданного должником или иного) общество
погашало кредиты.
Подписывайтесь на мой канал в Телеграм t.me/alegribov
банкротстве. Как быть, если оно уже погасило часть ее долгов?
Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 28 сентября
2017 г. N 303-ЭС16-12221
Суд отменил вынесенные ранее судебные решения и направил спор о
включении требований заявителя в реестр требований кредиторов должника
на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку судами не
проверено, за счет каких средств производилась оплата по кредитным договорам
При реорганизации завода из его состава было выделено общество, к
которому, помимо части имущества, по разделительному балансу перешли в
т. ч. права и обязанности по кредитам.
Позже в рамках дела о банкротстве завода такая сделка по передаче
имущества была признана ничтожной из-за злоупотребления правом при ее
совершении.
Общество, которое в период после своего создания и до признания
указанной сделки недействительной, успело погасить часть кредитов,
обратилось в суд с целью включить требование к заводу по такой сумме
долга в реестр.
СК по экономическим спорам ВС РФ сочла, что требование должно быть
удовлетворено за счет имущества должника, оставшегося после погашения
реестровых требований кредиторов третьей очереди.
Как пояснила Коллегия, правила об обязательствах вследствие
неосновательного обогащения применяются субсидиарно к требованиям о
возврате исполненного по недействительной сделке в случае, если
восстановление нарушенного права нельзя достигнуть путем реституции.
Для таких требований применяются те же сроки предъявления, что и для
реституционных.
Ничтожная сделка недействительна независимо от признания ее таковой
судом. Поэтому сроки для предъявления реституционного требования не
могут исчисляться с момента вступления в силу судебного акта о признании
ее недействительной.
Вместе с тем Коллегия отметила, что в рассматриваемом случае для
выяснения вопроса о наличии неосновательного обогащения нужно выяснить,
за счет какого имущества (переданного должником или иного) общество
погашало кредиты.
Подписывайтесь на мой канал в Телеграм t.me/alegribov
Фирма переводит
Если фирма переводит всю свою хоздеятельность на другое юрлицо с целью
не платить налоговые недоимки...
Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 12 июля 2017 г. N
Ф10-3712/16 по делу N А36-2394/2016
НК РФ предусматривает случаи, когда недоимка может взыскиваться не с
налогоплательщика, а с зависимого с ним лица.
Такое взыскание допускается при определенных условиях с зависимых
(дочерних) обществ либо с основных компаний.
Кроме того, это возможно в ситуациях перечисления выручки за товары
(работы, услуги), передачи денег, иного имущества организациям,
признанным иным образом зависимыми с налогоплательщиком.
Как уже ранее пояснялось, такое понятие "иной зависимости" между
налогоплательщиком и лицом, к которому предъявлено требование о
взыскании, имеет самостоятельное значение.
Поэтому такое понятие должно толковаться с учетом цели данных норм -
противодействие избежания налогообложения в тех исключительных случаях,
когда действия налогоплательщика и других лиц носят согласованный
(зависимый друг от друга) характер.
При этом подобные действия приводят к невозможности исполнения
обязанности по уплате налогов их плательщиком, в т. ч. при отсутствии
взаимозависимости, прямо предусмотренной НК РФ.
Суд округа пришел к выводу о том, что случай именно такой "иной
зависимости" имел место в рассматриваемом деле.
Так, фирма с целью уклонения от исполнения своей обязанности по уплате
налоговой задолженности фактически перевела свою финансово-хозяйственную
деятельность на другое юрлицо, в результате чего ее деятельность была
полностью прекращена.
При этом обе организации использовали общие контактные телефоны,
электронный адрес, товарный знак, вели одинаковую деятельность. Персонал
фирмы был переведен в штат данного юрлица.
С учетом этих и иных обстоятельств суд счел, что упомянутое юрлицо
обязано погасить налоговую задолженность фирмы.
не платить налоговые недоимки...
Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 12 июля 2017 г. N
Ф10-3712/16 по делу N А36-2394/2016
НК РФ предусматривает случаи, когда недоимка может взыскиваться не с
налогоплательщика, а с зависимого с ним лица.
Такое взыскание допускается при определенных условиях с зависимых
(дочерних) обществ либо с основных компаний.
Кроме того, это возможно в ситуациях перечисления выручки за товары
(работы, услуги), передачи денег, иного имущества организациям,
признанным иным образом зависимыми с налогоплательщиком.
Как уже ранее пояснялось, такое понятие "иной зависимости" между
налогоплательщиком и лицом, к которому предъявлено требование о
взыскании, имеет самостоятельное значение.
Поэтому такое понятие должно толковаться с учетом цели данных норм -
противодействие избежания налогообложения в тех исключительных случаях,
когда действия налогоплательщика и других лиц носят согласованный
(зависимый друг от друга) характер.
При этом подобные действия приводят к невозможности исполнения
обязанности по уплате налогов их плательщиком, в т. ч. при отсутствии
взаимозависимости, прямо предусмотренной НК РФ.
Суд округа пришел к выводу о том, что случай именно такой "иной
зависимости" имел место в рассматриваемом деле.
Так, фирма с целью уклонения от исполнения своей обязанности по уплате
налоговой задолженности фактически перевела свою финансово-хозяйственную
деятельность на другое юрлицо, в результате чего ее деятельность была
полностью прекращена.
При этом обе организации использовали общие контактные телефоны,
электронный адрес, товарный знак, вели одинаковую деятельность. Персонал
фирмы был переведен в штат данного юрлица.
С учетом этих и иных обстоятельств суд счел, что упомянутое юрлицо
обязано погасить налоговую задолженность фирмы.
понедельник, 20 ноября 2017 г.
Залив квартиры
Если в договоре с тем, кто делает ремонт в квартире, прописано, что за
ущерб соседям отвечает он...
Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 5 сентября
2017 г. N 50-КГ17-21
Дело о возмещении вреда, причиненного заливом квартиры, подлежит
направлению на новое рассмотрение, поскольку судом апелляционной
инстанции не было учтено, что договорная обязанность подрядчика по
возмещению ущерба, причиненного соседям, не может являться основанием
для освобождения собственников квартиры от выполнения возложенных на них
законом обязанностей по содержанию принадлежащего им имущества в
надлежащем состоянии и соблюдению прав и законных интересов соседей, а в
случае причинения ущерба последним не является основанием для
освобождения собственников жилого помещения от ответственности за
необеспечение такого содержания
Гражданин потребовал взыскать со своих соседей, проживающих этажом выше,
в т. ч. ущерб, причиненный заливом его квартиры.
Возражая, ответчики сослались на то, что ущерб истцу был причинен
подрядчиком, который делал ремонт в их квартире. В договоре, заключенном
с ним, прописывалось, что ущерб, причиненный третьему лицу в результате
выполнения работ, компенсирует та сторона, которая в этом виновна.
Соответственно, отвечать перед истцом должен подрядчик.
СК по гражданским делам ВС РФ с этим не согласилась.
Как пояснила Коллегия, указанная договорная обязанность подрядчика
возместить ущерб, причиненный соседям, сама по себе не может являться
основанием того, чтобы освободить собственников квартиры от иных
обязанностей.
Это предусмотренные законом обязанности по содержанию принадлежащего
собственникам имущества в надлежащем состоянии и по соблюдению прав и
интересов соседей.
Поэтому в случае причинения ущерба соседям подобное договорное условие
не освобождает собственников жилья от ответственности за необеспечение
его содержания в надлежащем состоянии.
Причем собственник отвечает за действия третьих лиц, на которых он
возложил упомянутую обязанность. Такое правило действует, если только
законом не установлено, что ответственность несет третье лицо,
являющееся непосредственным исполнителем.
Подписывайтесь на мой канал в Телеграм t.me/alegribov
ущерб соседям отвечает он...
Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 5 сентября
2017 г. N 50-КГ17-21
Дело о возмещении вреда, причиненного заливом квартиры, подлежит
направлению на новое рассмотрение, поскольку судом апелляционной
инстанции не было учтено, что договорная обязанность подрядчика по
возмещению ущерба, причиненного соседям, не может являться основанием
для освобождения собственников квартиры от выполнения возложенных на них
законом обязанностей по содержанию принадлежащего им имущества в
надлежащем состоянии и соблюдению прав и законных интересов соседей, а в
случае причинения ущерба последним не является основанием для
освобождения собственников жилого помещения от ответственности за
необеспечение такого содержания
Гражданин потребовал взыскать со своих соседей, проживающих этажом выше,
в т. ч. ущерб, причиненный заливом его квартиры.
Возражая, ответчики сослались на то, что ущерб истцу был причинен
подрядчиком, который делал ремонт в их квартире. В договоре, заключенном
с ним, прописывалось, что ущерб, причиненный третьему лицу в результате
выполнения работ, компенсирует та сторона, которая в этом виновна.
Соответственно, отвечать перед истцом должен подрядчик.
СК по гражданским делам ВС РФ с этим не согласилась.
Как пояснила Коллегия, указанная договорная обязанность подрядчика
возместить ущерб, причиненный соседям, сама по себе не может являться
основанием того, чтобы освободить собственников квартиры от иных
обязанностей.
Это предусмотренные законом обязанности по содержанию принадлежащего
собственникам имущества в надлежащем состоянии и по соблюдению прав и
интересов соседей.
Поэтому в случае причинения ущерба соседям подобное договорное условие
не освобождает собственников жилья от ответственности за необеспечение
его содержания в надлежащем состоянии.
Причем собственник отвечает за действия третьих лиц, на которых он
возложил упомянутую обязанность. Такое правило действует, если только
законом не установлено, что ответственность несет третье лицо,
являющееся непосредственным исполнителем.
Подписывайтесь на мой канал в Телеграм t.me/alegribov
О шахматных
Можно ли запретить распространение информации о шахматных ходах с
какого-либо турнира?
Постановление Суда по интеллектуальным правам от 21 августа 2017 г. №
С01-637/2017 по делу N А40-61097/2016
Суд оставил без изменения судебные акты об отказе в иске по делу об
обязании прекратить трансляцию информации, поскольку ответчик не
является владельцем спорного сайта и не отвечает за его содержание, а
требования истца не основаны на фактах дела, в связи с чем
доказательства, подтверждающие его доводы, отсутствуют в материалах дела
Общество обратилось в суд с целью запретить компании трансляцию
шахматных ходов с определенного турнира и взыскать убытки.
Как указал истец, подобная информация была в ограниченном доступе и
относилась к закрытой.
Суд по интеллектуальным правам отклонил такие доводы и согласился со
следующим.
Публикация СМИ, в т. ч. шахматными веб-сайтами, ходов с важных шахматных
турниров путем их отображения на виртуальной доске является общепринятой
практикой и не нарушает закон. Шахматные ходы (шахматные партии), будучи
информацией без каких-либо признаков творческого характера и
оригинальности, не являются объектом прав интеллектуальной собственности.
Нормы о запрете недобросовестной конкуренции (связанной с незаконным
получением, использованием, разглашением информации, составляющей
коммерческую или иную охраняемую тайну) в данном случае также не
применяются.
Так, истец не установил режим коммерческой тайны в отношении спорной
информации. Напротив, она была в открытом доступе. Следовательно, эти
данные не составляют коммерческую тайну и не охраняются законом.
какого-либо турнира?
Постановление Суда по интеллектуальным правам от 21 августа 2017 г. №
С01-637/2017 по делу N А40-61097/2016
Суд оставил без изменения судебные акты об отказе в иске по делу об
обязании прекратить трансляцию информации, поскольку ответчик не
является владельцем спорного сайта и не отвечает за его содержание, а
требования истца не основаны на фактах дела, в связи с чем
доказательства, подтверждающие его доводы, отсутствуют в материалах дела
Общество обратилось в суд с целью запретить компании трансляцию
шахматных ходов с определенного турнира и взыскать убытки.
Как указал истец, подобная информация была в ограниченном доступе и
относилась к закрытой.
Суд по интеллектуальным правам отклонил такие доводы и согласился со
следующим.
Публикация СМИ, в т. ч. шахматными веб-сайтами, ходов с важных шахматных
турниров путем их отображения на виртуальной доске является общепринятой
практикой и не нарушает закон. Шахматные ходы (шахматные партии), будучи
информацией без каких-либо признаков творческого характера и
оригинальности, не являются объектом прав интеллектуальной собственности.
Нормы о запрете недобросовестной конкуренции (связанной с незаконным
получением, использованием, разглашением информации, составляющей
коммерческую или иную охраняемую тайну) в данном случае также не
применяются.
Так, истец не установил режим коммерческой тайны в отношении спорной
информации. Напротив, она была в открытом доступе. Следовательно, эти
данные не составляют коммерческую тайну и не охраняются законом.
Долевое участие
Долевое участие в строительстве: правильно определяем в договоре срок
передачи объекта дольщику
Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 5 сентября
2017 г. N 78-КГ17-67
Суд отменил апелляционное определение и направил дело о взыскании
неустойки, процентов, компенсации морального вреда, штрафа и судебных
расходов на новое рассмотрение, поскольку суды первой и апелляционной
инстанций необоснованно пришли к выводу об отсутствии нарушения
ответчиком предусмотренного договором срока исполнения обязательства
Законодательство обязывает указывать в договоре участия в долевом
строительстве срок передачи участнику объекта застройщиком.
Относительно определения этого срока в договоре СК по гражданским делам
ВС РФ разъяснила следующее.
По ГК РФ срок может определяться указанием в т. ч. на событие, которое
должно неизбежно наступить.
Получение застройщиком разрешения на ввод в эксплуатацию
многоквартирного дома (иного объекта) таковым событием не является.
Поэтому оно не может рассматриваться как условие о сроке передачи
дольщику объекта застройщиком.
Вместе с тем получение такого разрешения может расцениваться как
упомянутое условие о сроке, если оно обозначено вместе с иными
обстоятельствами. ГК РФ не запрещает определять срок путем комбинации
взаимосвязанных периодов и календарных дат.
Так, в рассматриваемом деле в договоре указывалось, что объект должен
быть передан дольщику не позднее определенного времени после получения
разрешения на ввод в эксплуатацию. При этом был прописан срок окончания
строительства.
Таким образом, застройщик был обязан передать объект не позднее срока
окончания строительства, но не позже истечения определенного периода с
момента получения указанного разрешения.
Определение срока исполнения обязательства подобным образом, т. е. в
зависимости от обстоятельства, которое наступит раньше, нормам
гражданского права не противоречит.
передачи объекта дольщику
Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 5 сентября
2017 г. N 78-КГ17-67
Суд отменил апелляционное определение и направил дело о взыскании
неустойки, процентов, компенсации морального вреда, штрафа и судебных
расходов на новое рассмотрение, поскольку суды первой и апелляционной
инстанций необоснованно пришли к выводу об отсутствии нарушения
ответчиком предусмотренного договором срока исполнения обязательства
Законодательство обязывает указывать в договоре участия в долевом
строительстве срок передачи участнику объекта застройщиком.
Относительно определения этого срока в договоре СК по гражданским делам
ВС РФ разъяснила следующее.
По ГК РФ срок может определяться указанием в т. ч. на событие, которое
должно неизбежно наступить.
Получение застройщиком разрешения на ввод в эксплуатацию
многоквартирного дома (иного объекта) таковым событием не является.
Поэтому оно не может рассматриваться как условие о сроке передачи
дольщику объекта застройщиком.
Вместе с тем получение такого разрешения может расцениваться как
упомянутое условие о сроке, если оно обозначено вместе с иными
обстоятельствами. ГК РФ не запрещает определять срок путем комбинации
взаимосвязанных периодов и календарных дат.
Так, в рассматриваемом деле в договоре указывалось, что объект должен
быть передан дольщику не позднее определенного времени после получения
разрешения на ввод в эксплуатацию. При этом был прописан срок окончания
строительства.
Таким образом, застройщик был обязан передать объект не позднее срока
окончания строительства, но не позже истечения определенного периода с
момента получения указанного разрешения.
Определение срока исполнения обязательства подобным образом, т. е. в
зависимости от обстоятельства, которое наступит раньше, нормам
гражданского права не противоречит.
АДВОКАТУРА
Проект Распоряжения Правительства РФ "Концепция регулирования рынка
профессиональной юридической помощи"
Минюстом России предложены революционные преобразования рынка
профессиональной юридической помощи
Согласно проекту основной задачей разработанной Концепции регулирования
рынка профессиональной юридической помощи является формирование единой
правовой основы предоставления юридических услуг в Российской Федерации,
предполагающей:
повышение уровня правовой защиты получателей юридических услуг;
совершенствование института адвокатуры, в том числе путем устранения
ограничений, затрудняющих организацию эффективной адвокатской деятельности;
создание условий для недопущения низкоквалифицированных юристов к
оказанию юридических услуг, условий исключения из профессии
недобросовестных консультантов;
создание системы профессиональной правовой помощи, отвечающей
общепризнанным международным стандартам, и формирование условий для
интеграции институциональной среды адвокатуры в мировое правовое
пространство.
Предполагается, что реализация концепции будет осуществляться в три этапа.
На первом этапе (2018 год) предусматривается разработка нормативных
правовых актов по следующим направлениям:
создание возможностей для выбора адвокатами существующих
организационно-правовых форм коммерческих корпоративных организаций для
ведения адвокатской деятельности (объединения в адвокатские
образования), при этом создание новых организационно-правовых форм
коммерческих организаций, не предусмотренных ГК РФ, не предполагается;
обеспечение возможности работы адвокатов по трудовому договору с
адвокатскими образованиями;
детализация режима налогообложения адвокатов и адвокатских образований в
зависимости от избранной формы адвокатского образования и условий
соглашения об оказании юридической помощи;
обеспечение возможности использования адвокатскими образованиями, в том
числе являющимися некоммерческими организациями, средств индивидуализации;
обеспечение возможности участия адвокатских образований в
государственных закупках;
введение правила о том, что оказание юридической помощи лицами,
являющимися адвокатами или юристами иностранных государств и не имеющими
статуса адвоката на территории РФ, допускается при условии их
регистрации в специальном реестре, который ведется федеральным органом
юстиции, и только по вопросам права данного иностранного государства при
соблюдении принципа взаимности (то есть иностранное государство, в
котором данное лицо является адвокатом или юристом, предоставляет
российским адвокатам на своей территории статус, позволяющий оказывать
юридическую помощь);
введение правила о том, что иностранные граждане вправе получить статус
адвоката в РФ, если они имеют высшее юридическое образование, полученное
в РФ или СССР, либо высшее юридическое образование, полученное в
иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации, при
условии соблюдения принципа взаимности (то есть если в соответствии с
законодательством данного иностранного государства гражданин РФ, имеющий
высшее юридическое образование, вправе получить в данном государстве на
тех же условиях статус адвоката или иной аналогичный статус, позволяющий
оказывать юридическую помощь по вопросам права этого государства);
введение требований к адвокатским образованиям, устанавливающих запрет
на прямой или косвенный контроль иностранных лиц над ними.
В рамках второго этапа (2019 год) предусматривается разработка
нормативных правовых актов, обеспечивающих временный упрощенный порядок
перехода лиц, оказывающих юридическую помощь, в адвокатуру, а также
осуществление оценки реализации первого этапа концепции в целях
прогнозирования готовности перехода к третьему этапу.
Упрощенный порядок приема в адвокатуру предполагает проверку знаний
только законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре,
осуществляемую в форме тестирования. При этом упрощенный порядок будет
действовать в переходный период до 1 января 2023 года для лиц,
соответствующих общим требованиям закона об адвокатуре и одновременно
отвечающих ряду дополнительных критериев. Лицам, не отвечающим
установленным критериям, необходимо будет сдавать квалификационный
экзамен на получение статуса адвоката в общем порядке.
Квалификационные экзамены в упрощенном порядке могут быть предусмотрены
для всех лиц, имеющих высшее юридическое образование, полученное в РФ
или СССР, либо ученую степень в области юриспруденции, и стаж работы по
юридической специальности не менее пяти лет в организациях (либо в
качестве индивидуальных предпринимателей по этому виду деятельности),
оказывающих юридические услуги на территории РФ. При этом должна
допускаться возможность сдачи повторного экзамена для претендентов, не
сдавших его в первый раз, в течение всего переходного периода реализации
концепции.
Правила предоставления статуса адвоката в упрощенном порядке и порядок
сдачи соответствующего квалификационного экзамена должны быть
унифицированными, максимально прозрачными и публичными и будут
утверждены совместно Федеральной палатой адвокатов РФ и Минюстом России.
На лиц, получивших статус адвоката в упрощенном порядке, в переходный
период не должно распространяться требование, предусмотренное пунктом 1
статьи 21 и пунктом 1 статьи 22 закона об адвокатуре, о необходимости
наличия стажа адвокатской деятельности не менее пяти лет у адвоката,
учреждающего адвокатский кабинет, либо не менее чем у двух адвокатов,
учреждающих коллегию адвокатов.
Кроме того, при предоставлении статуса адвоката в упрощенном порядке
должны быть отменены взносы (или установлен их необременительный единый
размер), уплачиваемые претендентами целевым образом при вступлении в
адвокатуру. В настоящий момент размер таких отчислений устанавливается
решениями собраний (конференций) адвокатов адвокатских палат субъектов
РФ и существенным образом отличается в различных регионах. Установление
упрощенного порядка вступления в адвокатуру должно предполагать
единообразие в решении данного вопроса.
На третьем этапе реализации Концепции (2020 - 2022 годы) - будет
осуществляться прием в адвокатуру лиц, оказывающих юридическую помощь, в
том числе в упрощенном порядке в соответствии с переходными правилами,
разработанными и принятыми в рамках второго этапа. К моменту окончания
третьего этапа должен быть обеспечен переход в адвокатуру всех
заинтересованных представителей юридического сообщества.
С 1 января 2023 года представительство во всех судебных инстанциях
вправе будут осуществлять только адвокаты, а также лица, указанные в
разделе IV концепции (в частности, юристы, осуществляющие
профессиональную деятельность по трудовому договору в составе
юридических подразделений (иных структурных подразделений) организаций).
Одновременно предусматривается, что с 1 января 2023 года юридическую
помощь в Российской Федерации на возмездной основе вправе будут
оказывать только адвокаты и адвокатские образования.
Коммерческие организации, осуществлявшие деятельность по оказанию
юридических услуг и намеренные продолжить ее в дальнейшем, до 1 января
2023 года должны будут привести свои фирменные наименования,
учредительные документы, партнерские соглашения, трудовые договоры, а
также соглашения с доверителями в соответствие с новыми правилами закона
об адвокатуре и при соблюдении необходимых требований получить статус
адвокатского образования.
профессиональной юридической помощи"
Минюстом России предложены революционные преобразования рынка
профессиональной юридической помощи
Согласно проекту основной задачей разработанной Концепции регулирования
рынка профессиональной юридической помощи является формирование единой
правовой основы предоставления юридических услуг в Российской Федерации,
предполагающей:
повышение уровня правовой защиты получателей юридических услуг;
совершенствование института адвокатуры, в том числе путем устранения
ограничений, затрудняющих организацию эффективной адвокатской деятельности;
создание условий для недопущения низкоквалифицированных юристов к
оказанию юридических услуг, условий исключения из профессии
недобросовестных консультантов;
создание системы профессиональной правовой помощи, отвечающей
общепризнанным международным стандартам, и формирование условий для
интеграции институциональной среды адвокатуры в мировое правовое
пространство.
Предполагается, что реализация концепции будет осуществляться в три этапа.
На первом этапе (2018 год) предусматривается разработка нормативных
правовых актов по следующим направлениям:
создание возможностей для выбора адвокатами существующих
организационно-правовых форм коммерческих корпоративных организаций для
ведения адвокатской деятельности (объединения в адвокатские
образования), при этом создание новых организационно-правовых форм
коммерческих организаций, не предусмотренных ГК РФ, не предполагается;
обеспечение возможности работы адвокатов по трудовому договору с
адвокатскими образованиями;
детализация режима налогообложения адвокатов и адвокатских образований в
зависимости от избранной формы адвокатского образования и условий
соглашения об оказании юридической помощи;
обеспечение возможности использования адвокатскими образованиями, в том
числе являющимися некоммерческими организациями, средств индивидуализации;
обеспечение возможности участия адвокатских образований в
государственных закупках;
введение правила о том, что оказание юридической помощи лицами,
являющимися адвокатами или юристами иностранных государств и не имеющими
статуса адвоката на территории РФ, допускается при условии их
регистрации в специальном реестре, который ведется федеральным органом
юстиции, и только по вопросам права данного иностранного государства при
соблюдении принципа взаимности (то есть иностранное государство, в
котором данное лицо является адвокатом или юристом, предоставляет
российским адвокатам на своей территории статус, позволяющий оказывать
юридическую помощь);
введение правила о том, что иностранные граждане вправе получить статус
адвоката в РФ, если они имеют высшее юридическое образование, полученное
в РФ или СССР, либо высшее юридическое образование, полученное в
иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации, при
условии соблюдения принципа взаимности (то есть если в соответствии с
законодательством данного иностранного государства гражданин РФ, имеющий
высшее юридическое образование, вправе получить в данном государстве на
тех же условиях статус адвоката или иной аналогичный статус, позволяющий
оказывать юридическую помощь по вопросам права этого государства);
введение требований к адвокатским образованиям, устанавливающих запрет
на прямой или косвенный контроль иностранных лиц над ними.
В рамках второго этапа (2019 год) предусматривается разработка
нормативных правовых актов, обеспечивающих временный упрощенный порядок
перехода лиц, оказывающих юридическую помощь, в адвокатуру, а также
осуществление оценки реализации первого этапа концепции в целях
прогнозирования готовности перехода к третьему этапу.
Упрощенный порядок приема в адвокатуру предполагает проверку знаний
только законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре,
осуществляемую в форме тестирования. При этом упрощенный порядок будет
действовать в переходный период до 1 января 2023 года для лиц,
соответствующих общим требованиям закона об адвокатуре и одновременно
отвечающих ряду дополнительных критериев. Лицам, не отвечающим
установленным критериям, необходимо будет сдавать квалификационный
экзамен на получение статуса адвоката в общем порядке.
Квалификационные экзамены в упрощенном порядке могут быть предусмотрены
для всех лиц, имеющих высшее юридическое образование, полученное в РФ
или СССР, либо ученую степень в области юриспруденции, и стаж работы по
юридической специальности не менее пяти лет в организациях (либо в
качестве индивидуальных предпринимателей по этому виду деятельности),
оказывающих юридические услуги на территории РФ. При этом должна
допускаться возможность сдачи повторного экзамена для претендентов, не
сдавших его в первый раз, в течение всего переходного периода реализации
концепции.
Правила предоставления статуса адвоката в упрощенном порядке и порядок
сдачи соответствующего квалификационного экзамена должны быть
унифицированными, максимально прозрачными и публичными и будут
утверждены совместно Федеральной палатой адвокатов РФ и Минюстом России.
На лиц, получивших статус адвоката в упрощенном порядке, в переходный
период не должно распространяться требование, предусмотренное пунктом 1
статьи 21 и пунктом 1 статьи 22 закона об адвокатуре, о необходимости
наличия стажа адвокатской деятельности не менее пяти лет у адвоката,
учреждающего адвокатский кабинет, либо не менее чем у двух адвокатов,
учреждающих коллегию адвокатов.
Кроме того, при предоставлении статуса адвоката в упрощенном порядке
должны быть отменены взносы (или установлен их необременительный единый
размер), уплачиваемые претендентами целевым образом при вступлении в
адвокатуру. В настоящий момент размер таких отчислений устанавливается
решениями собраний (конференций) адвокатов адвокатских палат субъектов
РФ и существенным образом отличается в различных регионах. Установление
упрощенного порядка вступления в адвокатуру должно предполагать
единообразие в решении данного вопроса.
На третьем этапе реализации Концепции (2020 - 2022 годы) - будет
осуществляться прием в адвокатуру лиц, оказывающих юридическую помощь, в
том числе в упрощенном порядке в соответствии с переходными правилами,
разработанными и принятыми в рамках второго этапа. К моменту окончания
третьего этапа должен быть обеспечен переход в адвокатуру всех
заинтересованных представителей юридического сообщества.
С 1 января 2023 года представительство во всех судебных инстанциях
вправе будут осуществлять только адвокаты, а также лица, указанные в
разделе IV концепции (в частности, юристы, осуществляющие
профессиональную деятельность по трудовому договору в составе
юридических подразделений (иных структурных подразделений) организаций).
Одновременно предусматривается, что с 1 января 2023 года юридическую
помощь в Российской Федерации на возмездной основе вправе будут
оказывать только адвокаты и адвокатские образования.
Коммерческие организации, осуществлявшие деятельность по оказанию
юридических услуг и намеренные продолжить ее в дальнейшем, до 1 января
2023 года должны будут привести свои фирменные наименования,
учредительные документы, партнерские соглашения, трудовые договоры, а
также соглашения с доверителями в соответствие с новыми правилами закона
об адвокатуре и при соблюдении необходимых требований получить статус
адвокатского образования.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)